Ошибки при квалификации совокупности преступлений

17 апреля в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов с лекцией на тему «Актуальные проблемы квалификации совокупности преступлений» выступил заведующий отделом уголовно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор Юрий Пудовочкин.

Первую часть своего выступления он посвятил принципу справедливости, лежащему в основе квалификации совокупности преступлений. Юрий Пудовочкин отметил, что данный принцип, зафиксированный как в нормах международного права, так и в российском уголовном законодательстве, предполагает недопустимость привлечения к ответственности дважды за одно и то же преступление.

Спикер обратился к Постановлению ЕСПЧ от 10 февраля 2009 г. по делу «Золотухин против России», в котором Европейский Суд приступил к выработке цельного толкования содержания данного принципа и сформулировал следующие тезисы: 1) деяние может считаться тем же самым вне зависимости от его квалификации; 2) одно и то же деяние может получать оценку по разным нормам закона, т.е. допускается проявление совокупности разноотраслевых преступлений; 3) сопоставление признаков правонарушений является значимым механизмом для решения вопроса о том, имела ли место совокупность преступлений. Как подчеркнул Юрий Пудовочкин, толкование ЕСПЧ является крайне важным, поскольку лежит в основе любых квалификационных решений о совокупности преступлений.

Далее профессор рассказал об эволюции понятия совокупности преступлений, содержащегося в ст. 17 УК РФ. Он сообщил, что действующая формулировка ст. 17 УК РФ допускает признание совокупностью фактов совершения тождественных преступлений, в отличие от формулировки, действовавшей до 2003 г. В связи с этим при квалификации преступлений необходимо учитывать правила действия уголовного закона во времени и само время совершения преступления, однако здесь судами нередко допускаются ошибки. Юрий Пудовочкин также обратил внимание на то, что в силу изменений законодательства деяние, которое ранее квалифицировалось как преступление, может быть декриминализовано, и декриминализация одного деяния может повлечь изменение оценки содеянного по второму преступлению.

В заключительной части лекции профессор рассмотрел вопросы квалификации совокупности преступлений. На примере преступлений в отношении двух и более лиц он пояснил, что если статья Особенной части УК РФ не содержит квалифицирующего признака совершения преступления в отношении двух и более лиц, то совершение преступления в отношении двух и более лиц должно быть квалифицировано по совокупности преступлений, что подтверждается судебной практикой.

Еще одной давней и сложной проблемой, по словам Юрия Пудовочкина, является отграничение совокупности преступлений от единого продолжаемого преступления. По словам спикера, ключевые признаки, позволяющие это сделать, – единство предмета и единство умысла. Относительно того, как отграничивать совокупность преступлений от последовательного выполнения стадий преступления, Юрий Пудовочкин пояснил, что последовательное выполнение стадий одного и того же преступления не означает совокупности преступления и что деяния квалифицируются на той стадии, на какой были пресечены или завершены, при этом они должны квалифицироваться как одно преступление.

Повтор вебинара будет доступен в субботу, 21 апреля на сайте ФПА. Отметим, что при его просмотре часы квалификации будут засчитаны аналогично тому, как и при просмотре онлайн-трансляции.

Уголовно-правовая квалификация совокупности преступлений

В.П. Кашепов, заведующий отделом уголовного и уголовно-процессуального законодательства, судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

Значение института совокупности преступлений в УК РФ

Законодательный подход к определению сущности института совокупности преступлений в российском уголовном праве, согласно которому таковым признается совершение двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, должен способствовать принципу справедливости, достижению целей наказания, соблюдению общих начал его назначения. Установление уголовной ответственности и привлечение к ней за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ призвано реализовать требование неотвратимости наказания за каждое преступление, с одной стороны, и в полной мере учесть характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, — с другой (ст. 17 УК РФ). Только в случае привлечения к ответственности за каждое отдельное преступное деяние можно индивидуализировать назначение наказания с учетом степени общественной опасности содеянного, тяжести наступивших последствий или размера причиненного вреда, роли лица, совершившего преступление в соучастии, степени осуществления преступных намерений, а также данных, характеризующих личность виновного. Вместе с тем недопустима имеющая место практика неоправданного использования института совокупности преступлений в целях усиления уголовной репрессии, необоснованного повышения общественной опасности совершенного преступного деяния. Поддержка судом неоправданной квалификации ряда деяний как уголовно-правовой совокупности преступлений со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями в назначении более строгого наказания способствует распространению мнения об односторонней обвинительной позиции суда.

Содержание понятия совокупности преступлений

Исследование института совокупности преступлений, равно как и применение составляющих его уголовно-правовых норм, сопряжено с наличием определенных сложностей, порожденных рядом объективных и субъективных факторов. Так, к объективным факторам, т.е. не зависящим от воли правоприменителя, следует отнести несовершенство нормотворческой деятельности в части регламентации уголовной ответственности за совершение двух или более преступных деяний; частое изменение уголовной политики государства по установлению уголовной ответственности за множественность и в том числе за совокупность преступлений. К субъективным факторам относится недостаточно глубокое и правильное восприятие института совокупности преступлений судьями по причинам усложненности его правовой регламентации или ее неполноты.

Внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральными законами от 8 декабря 2003 г. и от 21 июля 2004 г. изменения в структуру института множественности преступлений существенно изменили содержание понятия совокупности преступлений. Исключение из УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. понятия неоднократности преступлений (ст. 16 УК РФ) привело к известному расширению содержания понятия их совокупности. В свою очередь, последующие изменения, внесенные Федеральным законом от 21 июля 2004 г., несколько сузили его содержание, исключив из понятия совокупности случаи специальной квалифицирующей повторности.

Анализ содержательной стороны определения совокупности преступлений позволяет сделать вывод, что изучаемая разновидность множественности преступлений может быть образована как однородными и разнородными, так и тождественными преступными деяниями, т.е. сочетанием любых преступлений. К отличительным общим признакам понятия совокупности преступлений можно отнести следующие: количественный — совершение двух или более преступлений; качественный: а) ни по одному из преступлений лицо не было осуждено или было освобождено от уголовной ответственности; б) не менее двух из преступлений, входящих в совокупность, не утратили своего уголовно-правового значения, т.е. лицо не освобождено от уголовной ответственности за ранее совершенные преступления.

Вместе с тем в правоприменительной практике нередко возникают спорные ситуации в понимании указанных норм уголовного закона, привлекающие внимание Верховного Суда Российской Федерации. Сочетание и пересечение составов, различающихся объектами преступных посягательств, вызывают споры при оценке правильности квалификации их совокупности. Так, Пленумом Верховного Суда Российской Федерации было высказано мнение, что совершенное при разбойном нападении убийство подлежит, как правило, квалификации по совокупности указанных преступлений <*>.

<*> См. п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. N 3. С. 2 — 3.

Это установление Пленума стало основой соответствующей судебной практики по квалификации названного сочетания насильственных преступлений.

Например, в деле по обвинению Щукина было установлено, что он в целях хищения чужого имущества зашел в квартиру потерпевшей и, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, нанес ей по голове два удара твердым тупым предметом. После этого он с целью убийства потерпевшей сдавил ей шею петлей, что повлекло механическую асфиксию, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, и явившуюся причиной смерти потерпевшей. Затем Щукин нанес потерпевшей четыре удара топором, которые были определены как посмертные. Завладев деньгами, осужденный скрылся с места преступления. Действия Щукина квалифицированы судом по п. «в» ч. 3 ст. 162, п. п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор изменила: исключила указание о признании неоднократности преступлений и совершении преступления в отношении беззащитного престарелого лица с отягчающими наказание обстоятельствами, а в остальном оставила приговор без изменения.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев жалобу осужденного Щукина, признал необоснованными его доводы о том, что квалификация действий по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ охватывается составом разбоя и поэтому его действия излишне квалифицированы по двум статьям уголовного закона. При этом Президиум мотивировал свое решение следующим образом. Если убийство совершено при разбойном нападении, то содеянное надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений, поскольку разбой не охватывается диспозицией п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вместе с тем приговор подлежит изменению, так как по смыслу закона совершение убийства, сопряженного с разбоем, само по себе предполагает корыстный мотив преступления, поэтому дополнительной квалификации по указанному признаку не требуется. С учетом изложенного, из осуждения Щукина по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ был исключен квалифицирующий признак «из корыстных побуждений» <*>. Таким образом, суд первой инстанции неправильно оценил характер и объем субъективной стороны преступного деяния по данному делу.

<*> См.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации N 425-П05 по делу Щукина // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 7. С. 13.

Виды совокупности преступлений

Действующий уголовный закон предусматривает различные виды совокупности преступлений, характеризующихся несовпадающими признаками объективной стороны, направленности деяний и формы субъективной стороны. В соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений может быть признано и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя и более статьями Уголовного кодекса. Таким образом, исходя из характера преступного поведения виновного, в законе выделены два вида совокупности: ч. 1 ст. 17 УК РФ содержит определение так называемой «реальной совокупности», а ч. 2 ст. 17 УК — «идеальной совокупности». Сами эти термины уголовным законом не называются. Они выработаны правоприменительной практикой и сформулированы теорией уголовного права.

Наименование совокупности преступлений, порожденных одним действием — «идеальным», носит условный характер и используется только как понятие правоприменительной технологии в уголовном праве.

Реальная совокупность представляет собой следствие двух и более деяний лица или группы лиц, различающихся объектом посягательства, совершаемых, как правило, разновременно.

При идеальной совокупности два и более преступлений совершаются одним действием субъекта, поэтому она характеризуется более тесной связью между составляющими ее деяниями. По своему уголовно-правовому значению оба вида совокупности однородны как имеющие общую суть и являющиеся разновидностями множественности преступлений. Общим для них является то, что совершение лицом нескольких преступлений влечет применение для их правовой оценки нескольких норм; в соответствии со ст. 69 УК РФ применяются одинаковые принципы назначения наказания; установлены одни и те же размеры (предельные сроки) наказания.

Вместе с тем каждый из видов совокупности преступлений имеет и свои специфические признаки, выяснение которых имеет практическое значение для соответствующей квалификации. Реальная совокупность образуется совершением нескольких действий (актов бездействия), поэтому ей свойственна «неоднократность» преступных деяний, вызывающих преступный результат. При идеальной совокупности момент повторения отсутствует. В отличие от идеальной совокупности, которую образуют только разные составы преступлений, реальная совокупность может состоять и из одинаковых (однородных) составов.

Совершенные деяния следует квалифицировать по правилам реальной совокупности, если элементами множественности являются неоконченные преступления либо преступления, совершенные в соучастии. При этом в формуле обвинения должны найти отражение неоконченная преступная деятельность и соучастие в преступлении. Такая квалификация призвана отразить характер преступных действий и позволит назначить наказание за каждое преступление с учетом характера и степени участия в совершении преступления.

Вместе с тем повторение совершения одним лицом одинаковых преступлений не всегда образует совокупность преступлений. Так, по делу Останина Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в своем Определении от 12 ноября 2004 г. N 24-о04-5 указала, что вовлечение в совершение преступления нескольких несовершеннолетних не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ. В извлечении из этого Определения говорится, что Верховным Судом Республики Адыгея 10 июня 2004 г. были осуждены: Останин по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ; Шаловко, 1985 года рождения, по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. По делу был также осужден несовершеннолетний Костерин, приговор в отношении которого не обжаловался.

Останин и Шаловко признаны виновными в совершении 18 августа 2003 г. убийства Литвинова группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с разбоем; Останин также — в совершении разбоя с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а Шаловко — в пособничестве в разбое; кроме того, Останин признан виновным в вовлечении несовершеннолетних Шаловко и Костерина в совершение особо тяжких преступлений.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 12 ноября 2004 г. дело по кассационным жалобам Останина и Шаловко, приговор в отношении Останина изменила по следующим основаниям. Коллегия сочла, что судом дана надлежащая оценка всей совокупности имеющихся по делу доказательств, сделан правильный вывод о виновности Останина и Шаловко в совершении вышеуказанных преступлений. Вместе с тем действия Останина по вовлечению в совершение преступления несовершеннолетних Шаловко и Костерина ошибочно расценены как совокупность двух преступлений. Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по ст. 150 УК РФ подлежат квалификации действия виновного, выразившиеся не только в склонении несовершеннолетнего к совершению преступления, но и в самом участии несовершеннолетнего в преступлении. При этом вовлечение в совершение преступления не одного, а нескольких несовершеннолетних, по смыслу закона, не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, и не может влечь за собой назначение наказания по совокупности этих преступлений. Всеми вышеназванными осужденными совершено разбойное нападение и сопряженное с ним убийство потерпевшего.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в отношении Останина изменила, его действия переквалифицировала с ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ на одну ч. 4 ст. 150 УК РФ, в остальной части приговор оставлен без изменения <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 6. С. 28.

Для преступлений, образующих идеальную совокупность, наиболее характерны различия в объектах преступлений и преступных последствиях соответствующих деяний. Такая ситуация нередко отмечается при совершении преступлений должностными лицами с использованием служебного положения. В частности, в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 1997 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» содержится разъяснение о том, что действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, умышленно содействовавших уклонению от уплаты налогов гражданином или с организации, если при этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, надлежит квалифицировать как соучастие в совершении преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ или ст. 199 УК РФ и по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершение преступлений против государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285, 290, 292) <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 9. С. 3 — 5.

Идеальная совокупность характеризуется единым общественно опасным деянием, которое причинно обусловливает наступление, как правило, разнородных преступных последствий, предусмотренных различными уголовно-правовыми нормами, причинением ущерба разным непосредственным объектам, не подчиненным друг другу и не соотносящимся как часть и целое.

Реальная совокупность — более распространенный вид совокупности, более многообразный по входящим в него составам преступлений. При реальной совокупности, поскольку деяния совершаются последовательно, возможно любое соотношение составов преступлений (разных норм Особенной части УК РФ): они могут не совпадать (например, угон транспортного средства и разбой); могут совпадать частично по ряду смежных признаков (мошенничество и грабеж, хищение наркотических средств и кража чужого имущества); могут совпадать полностью (кража с проникновением в жилище). Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации признал неправомерным завладение автомобилем без цели хищения, совершенное при разбойном нападении на водителя, обоснованно квалифицированным по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 166 и ст. 162 УК РФ. Это мнение Верховный Суд Российской Федерации высказал по делу Газина, который совместно с другими лицами договорился о нападении на водителей автомобилей КамАЗ с целью завладения их имуществом. 31 августа 1998 г. Газин и другие с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершили нападение на водителей автомобиля КамАЗ — В. и Ш., в ходе которого, угрожая применить опасное для здоровья насилие, завладели автомобилем без цели его хищения, привезли на нем потерпевших в карьер, где избили и завладели деньгами в сумме 38 тыс. руб. После этого, оставив потерпевших в кузове автомобиля и повредив шины, Газин и другие с места преступления скрылись, а похищенные деньги разделили между собой.

Аналогичным образом в ночь на 18 сентября 1998 г. Газин и другие, используя газовый револьвер и нож, совершили нападение на водителя автомобиля КамАЗ — Т. Без цели хищения осужденные перегнали автомобиль потерпевшего на расстояние нескольких километров, после чего похитили у потерпевшего золотую печатку, деньги в сумме 4700 руб. и другие вещи, причинив ему ущерб в сумме 6750 руб.

По приговору суда (с учетом последующих изменений) Газин был осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.) и ч. 4 ст. 166 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в отношении Газина оставила без изменения.

В надзорной жалобе он просил о пересмотре судебных решений, полагая, что осуждение его по ч. 4 ст. 166 УК РФ является излишним. Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев надзорную жалобу Газина, в этой части оставил ее без удовлетворения.

Довод осужденного о том, что его действия, в том числе связанные с неправомерным завладением транспортными средствами, охватываются ч. 2 ст. 162 УК РФ, противоречит закону и установленным в суде обстоятельствам.

Как видно из материалов дела, автомобили КамАЗ при нападении на водителей были угнаны с автотрассы в другое место (в одном случае — в карьер, в другом — в лесопосадку) не с целью их хищения, а чтобы скрыть совершение разбойных нападений и следы этих преступлений. Поэтому действия Газина помимо разбоя содержат также состав преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ, т.е. неправомерное завладение транспортным средством без цели его хищения <*>.

<*> См.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации N 240-П05 по делу Газина // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. N 3. С. 14.

Следует заметить, что реальная и идеальная совокупность различаются и некоторыми правовыми последствиями осуждения лица. Это касается, в частности, исчисления сроков давности. В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления, в случае совершения лицом нового преступления сроки давности исчисляются по каждому преступлению отдельно и самостоятельно. Поскольку при идеальной совокупности преступления совершаются единым деянием, сроки давности по каждому преступлению начинают течь одновременно. При реальной совокупности начало истечения срока давности составляющих ее преступлений, как правило, не совпадает.

Наличие признака разновременности при характеристике реальной и идеальной совокупности вызвало обсуждение его значения для оценки сравнительной общественной опасности этих видов совокупности преступлений. Высказано мнение, что «при прочих равных условиях общественная опасность реальной совокупности безусловно выше, чем при идеальной, поскольку преступные деяния совершаются разновременно и, как правило, с вновь возникшим умыслом» <*>; «факт установления идеальной совокупности преступлений равносилен признанию меньшей общественной опасности деяния» <**>.

<*> См.: Уголовное право России / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 260.
<**> См.: Пысина Г. Совокупность преступлений: реальная или идеальная? // Законность. 1998. N 4. С. 27.

Однако это мнение не бесспорно. Скорее всего общественная опасность совокупности преступлений зависит не от ее вида, а от общественной опасности образующих ее преступлений. Разновременность преступных деяний, совершение их с вновь возникшим умыслом свидетельствуют о повышенной общественной опасности не совокупности преступлений, а лица, их совершившего, так как являются проявлением устойчивости антиобщественной ориентации личности. При реальной совокупности виновный совершает преступление повторно, спустя более или менее длительный промежуток времени после первого деяния, продолжает преступную деятельность, часто совершенствует способы совершения и сокрытия преступления, приобретая профессиональные преступные навыки. Разновременность совершения преступных деяний не является главным и определяющим признаком совокупности, однако этот признак предопределяет некоторые различия между видами совокупности. Так, при любой совокупности образующие ее преступления совершаются одним и тем же лицом. В то же время наличие временного промежутка между деяниями в реальной совокупности может привести к изменению юридических признаков субъекта преступления: лицо может достичь совершеннолетия, приобрести или утратить свойства специального субъекта (стать военнослужащим, уволиться с государственной должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и т.п.).

Установление разновременности совершения деяний в известных случаях помогает определить наличие совокупности, характеризовать соотношение деяний, ее составляющих. Это особенно существенно при тождественности составов преступлений, когда время как признак объективной стороны приобретает решающее значение. Таким образом, разделение совокупности преступлений на идеальную и реальную позволяет суду установить различия в объективной стороне преступных деяний виновного, более точно оценивать общественную опасность личности виновного и совершенного им деяния, в соответствии с законом решить вопрос о правовых последствиях осуждения за разные виды совокупности преступлений.

В связи со сказанным представляется необходимым остановиться на теоретическом и практическом значении такого аспекта проблемы применения законодательства о совокупности преступлений, как квалификация убийства, сопряженного с иными преступлениями, конкуренция составов.

Сопряженность основного состава преступления с дополнительным составом

Действующее уголовное законодательство предусматривает такие виды квалифицированного убийства, как убийство, «сопряженное с похищением человека либо захватом заложника» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), «сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), «сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера» (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Названная законодательная конструкция, естественно, вызывает вопрос: имеет ли место в этих случаях совокупность убийства и преступления, с совершением которого оно сопряжено, либо дополнительная квалификация по ст. ст. 126, 206, 162, 163, 209, 131 и 132 УК РФ является излишней? В современной теории уголовного права высказаны различные мнения о подходе к решению данной проблемы. Большинство авторов считают необходимым квалифицировать такие убийства по совокупности с сопутствующими преступлениями: похищением человека, захватом заложника, разбоем, вымогательством, бандитизмом, изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера <*>. Всего более 15 составов в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации.

<*> См.: Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003; Попов А.Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003.

Иные авторы считают, что повышенная общественная опасность рассматриваемых убийств состоит в условном «синтезе» убийства и соответствующего преступления, в связи с чем необходимости дополнительной квалификации не требуется <*>.

<*> См.: Бавсун М., Вишнякова Н. Проблемы квалификации убийства, сопряженного с иными преступлениями // Уголовное право. 2004. N 4. С. 7 — 9.

Ряд статей в УК РФ, не говоря о сопряженности с убийством, называет лишение жизни потерпевшего или нескольких лиц в качестве тяжкого последствия преступного деяния, что также вызывает вопрос о необходимости квалификации по совокупности деяний.

Отсутствие единообразного подхода к решению названной проблемы не только выявлено в теории уголовного права, но и вызывает разногласия в правоприменительной практике.

Так, в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъясняется, что если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, то содеянное им следует квалифицировать по пункту «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по пункту «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. Аналогичное разъяснение содержится и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Согласно п. п. 7, 11, 13 этого Постановления действия виновного, сопряженные с другими преступлениями (разбоем, вымогательством, бандитизмом, изнасилованием), необходимо квалифицировать по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за данные преступления.

Однако в Обзоре кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2002 год обращается внимание судов на то, что действия лиц, направленные на убийство, если они были связаны еще и с похищением или незаконным лишением свободы потерпевшего, полностью охватываются соответствующей статьей закона, предусматривающей ответственность за убийство, и не требуют дополнительной квалификации по ст. ст. 126, 127 УК РФ <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. N 8. С. 20.

Это положение Обзора иногда трактуется ограничительно, как имеющее место при установлении судом изначального умысла лишь на убийство. Если же этим умысел преступника не ограничивался, то имеет место реальная совокупность. Очевидно, что даже при согласии с этой оговоркой имеет место противоположность указанных выше решений. Отсутствие единообразия в правоприменительной практике по названным вопросам объясняется в известной мере, вероятно, неопределенностью содержания термина «сопряженное».

Сопряженные преступления не являются частью основного состава преступления. Эти деяния являются самостоятельными преступлениями, взаимно связанными с основным составом, превращая его в квалифицированный состав. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в названных и аналогичных постановлениях указывает единственный признак сопряженности — сопряженные действия должны иметь место в процессе осуществления основного состава. Так, в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» говорится: «При совершении убийства в процессе изнасилования или насильственных действий сексуального характера содеянное виновным лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ и частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ либо по соответствующим частям этих статей, если изнасилование или насильственные действия сексуального характера совершены, например, в отношении несовершеннолетнего лица или не достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. N 8. С. 2 — 3.

Одним из признаков, допускающих возможность квалификации по совокупности или исключающих ее, выступает в практике Верховного Суда Российской Федерации оценка характера применяемого насилия (его интенсивности) или угрозы применения такового. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» проводится различие между характером насилия при совершении некоторых преступлений названной категории и его значением для квалификации сопряженных составов. Согласно п. 26 названного Постановления «хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, совершаемые с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полностью охватываются диспозицией пункта «в» части 3 статьи 229 УК РФ и дополнительной квалификации по части 1 статьи 162 или статье 163 УК РФ не требуют.

В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 111 УК РФ» <*>.

<*> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. N 8. С. 8 — 9.

Качество «сопряженности» может не только означать связь двух самостоятельных деяний, но и отражать соотношение части и целого. Законодательная конструкция ч. 2 ст. 105 УК РФ не дает оснований для вывода о том, что совершение данного преступления станет невозможным при отсутствии признаков разбоя, бандитизма, вымогательства, изнасилования и других преступлений, предусмотренных соответствующими пунктами названной статьи УК РФ. Эти преступления не являются составной частью основного состава рассматриваемого преступления, они не вытекают из его содержания и не выступают в качестве логического продолжения убийства. Наоборот, жизнь человека может явиться дополнительным объектом при применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Можно считать, что законодатель использовал рассматриваемый термин «сопряженность» для обозначения того, что убийство осуществляется в связи (наряду) с совершаемым преступлением, указанным в п. п. «в», «з» или «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Таким образом, в подобных случаях имеет место идеальная совокупность преступлений. Если же сопряженные действия реализуются самостоятельно, то они выступают в качестве квалифицирующих обстоятельств.

Квалификация убийства, предусмотренного п. п. «в», «з» или «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по совокупности с соответствующими преступлениями имеет свои положительные стороны. Например, рассматриваемая уголовно-правовая конструкция позволяет законодателю дифференцировать уголовную ответственность в случае покушения на такое убийство или на преступление, с которым оно сопряжено, а также учесть квалифицирующие признаки последнего при индивидуализации наказания: несовершеннолетие потерпевшей при изнасиловании или крупный размер хищения при разбое. Однако недостатком подобной квалификации является возможность неоправданного завышения оценки общественной опасности ввиду двойного учета признаков преступления. Модель сопряженности иногда может использоваться и при квалификации совокупности иных составов в целях усиления ответственности виновного.

Судебной практике известно немало случаев неправильного применения уголовного закона, выразившегося в ошибочной квалификации сложных преступлений, когда судом признается наличие совокупности составов в насильственных преступлениях. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отмечает повторение ошибок, допускаемых судами при квалификации действий виновных, совершивших убийство по признаку, предусмотренному п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Примером этого может служить уголовное дело в отношении Шамардина, осужденного Московским областным судом по п. п. «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. Шамардин был признан виновным в совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей Березе и ее убийстве, сопряженном с разбоем. Изменяя приговор, Судебная коллегия отметила, что по смыслу закона квалификация действий осужденного по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийства лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же деяния по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель или мотив убийства.

Материалами дела было установлено и отражено в приговоре суда, что Шамардин и Шаталов совершили убийство, сопряженное с разбоем, в связи с чем оно не может квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что квалифицирующий признак убийства «сопряженного с разбоем», содержащийся в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предполагает корыстный мотив данного преступления. Поэтому дополнительная квалификация действий осужденного как убийства, совершенного из корыстных побуждений, предусмотренного тем же пунктом названной статьи, является излишней и должна быть исключена из осуждения <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 9. С. 30.

На значение установления содержания умысла при квалификации деяний виновных по совокупности различных составов преступлений указал президиум Московского городского суда по делу Белика в своем Постановлении от 12 августа 2004 г. В извлечении из этого Постановления говорится, что приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 1 ноября 1999 г. Белик был осужден по п. п. «а», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 7. С. 11 — 12.

Белик признан виновным в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, из корыстных побуждений; в вымогательстве, т.е. требовании передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, неоднократно, в целях получения имущества в крупном размере; в мошенничестве — приобретении права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере; в подстрекательстве к подделке официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования. Преступления, как указано в приговоре, совершены при следующих обстоятельствах.

Белик, действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами, 24 июня 1997 г., имея единый умысел на похищение Лазарева с целью вымогательства имущества в крупном размере, встретился с ним в не установленном следствием месте в г. Москве, насильно привез его в квартиру, где в период с 24 по 28 июня 1997 г. удерживал, нанося побои, угрожая пистолетом, применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и вымогал у него имущество в крупном размере: машину «Олдсмобиль-Аврора», три комплекта оборудования «Рифей-Универсал», машину «Шевроле-Юкон» на общую сумму 1286526 руб. (деноминированных).

Используя вышеуказанные способы, путем вымогательства Белик завладел машиной «Олдсмобиль-Аврора» стоимостью 277536 руб., которой Лазарев управлял по доверенности, чем причинил потерпевшему крупный ущерб. Далее, желая завладеть имуществом — оборудованием по производству строительных материалов «Рифей-Универсал» (находившимся в г. Златоусте Челябинской области), которым Лазарев мог распоряжаться, а также присвоить его имущество — машину «Шевроле-Юкон», которой он пользовался по доверенности, Белик вынудил Лазарева организовать доставку упомянутого оборудования и машины из г. Златоуста в Москву с оплатой оборудования после доставки. В дальнейшем Белик перевез данное оборудование на склад войсковой части в Московской области и таким образом завладел тремя комплектами оборудования «Рифей-Универсал» на сумму 748800 руб., причинив своими действиями предприятию «Стройтехника» ущерб в крупном размере. 28 июня 1997 г. Белик совместно с соучастниками организовал выгрузку на складе в Московской области автомашины «Шевроле-Юкон», а затем перегнал ее в неустановленное место, т.е. путем вымогательства завладел машиной стоимостью 260190 руб., причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговор оставила без изменения. В надзорной жалобе адвокат просил о пересмотре дела, считая, что доказательства получены с нарушением норм уголовно-процессуального закона и поэтому должны быть признаны недопустимыми, неправильно квалифицированы одни и те же действия Белика по взаимоисключающим статьям, а именно по ст. ст. 159 и 163 УК РФ.

Президиум Московского городского суда 12 августа 2004 г. надзорную жалобу адвоката удовлетворил частично, указав следующее.

Признавая необходимым квалифицировать содеянное Беликом по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ (в крупном размере), суд сослался в приговоре на то, что об умысле Белика на совершение мошенничества свидетельствуют следующие обстоятельства: «Он, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами (что подтверждает их предварительный сговор на совершение мошенничества), умышленно ввел в заблуждение лиц, в ведении которых находилось имущество потерпевшего (машина и оборудование), сообщил им заведомо ложные сведения и добился от них добровольной передачи имущества».

Между тем, как установлено судом, действия Белика были объединены единым умыслом, направленным на вымогательство имущества у Лазарева, что нашло свое отражение в описательной части приговора и при мотивировке квалификации содеянного осужденным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

По этому поводу суд в приговоре указал, что Белик, действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными лицами, 24 июня 1997 г., имея единый умысел на похищение Лазарева с целью вымогательства имущества в крупном размере, насильно привез последнего в квартиру в г. Москве, где в период с 24 по 28 июня удерживал его, угрожая пистолетом, применением насилия, опасного для жизни и здоровья, нанося побои, вымогал у Лазарева имущество в крупном размере.

При таких обстоятельствах доводы адвоката о том, что квалификация содеянного Беликом по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) излишняя, подлежат удовлетворению, а приговор в этой части — изменению.

Таким образом, президиум Московского городского суда согласился с адвокатом в том, что в данном деле умысел при совершении основного состава был направлен на вымогательство по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, а некоторые действия по введению в заблуждение владельцев имущества явились лишь средством реализации основного состава и дополнительная квалификация основного деяния по ст. 159 УК РФ не вызывалась необходимостью.

Одно из проявлений избыточной квалификации выражается в отсутствии разграничения продолжаемого преступления и совершенного в совокупности. Так, по приговору Нижегородского областного суда Орешкин был осужден за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью Ромина (в кассационном определении сказано: «…за покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью…») и за убийство Ромина. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации исключила осуждение Орешкина по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, учтя следующие обстоятельства. Орешкин днем распивал спиртные напитки с Роминым, а затем в ходе возникшей ссоры ударил Ромина ножом в область грудной клетки сзади (причинив проникающую рану) и из квартиры ушел, чтобы продолжить распивать спиртное уже с Воробьевым в его квартире. Затем, имея умысел на убийство Ромина, Орешкин, вернувшись в его квартиру, нанес ему удар ножом в грудь. От причиненного тяжкого вреда здоровью наступила смерть потерпевшего. Судебная коллегия указала, что при данных обстоятельствах действия Орешкина по отношению к Ромину являлись продолжаемыми, охватывались единым умыслом, поэтому в данном случае дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ не требовалось <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. N 8. С. 21.

Конкуренция общих и специальных уголовно-правовых норм

Одной из распространенных ошибок при квалификации совокупности преступлений, неоднократно отмечаемой в надзорной практике Верховного Суда Российской Федерации, является неправильное применение положений о конкуренции общих и специальных уголовно-правовых норм, предусмотренной ч. 3 ст. 17 УК РФ. Однако помимо конкуренции уголовно-правовых норм правоприменительная практика и теория уголовного права выделяют также проблему конкуренции части и целого <*>.

<*> См.: Благов Е. Квалификация преступлений при конкуренции части и целого // Уголовное право. 2003. N 1. С. 11 — 12.

Утвердившееся в теории уголовного права общее правило для квалификации преступлений при конкуренции части и целого состоит в том, что всегда должна применяться та норма, которая с наибольшей полнотой охватывает все фактические признаки совершенного деяния. Для рассматриваемой конкуренции специфично ее возникновение в рамках Особенной части только между составами преступлений, изложенных в нескольких статьях Уголовного кодекса.

Конкуренция общей и специальной нормы заключается в том, что первая предусматривает определенный круг деяний, а вторая — частные случаи из этого круга. Возникновение конкуренции части и целого обусловлено отражением в уголовном законодательстве помимо элементарных, т.е. простых единичных составов преступлений, описывающих самостоятельные деяния, еще и сложных составов, содержащих в себе самостоятельные действия или соединяющих воедино фактически несколько самостоятельных деяний, зачастую являющихся способами осуществления основных деяний.

В качестве примера последних, как образующих составное преступление, можно назвать грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК), в котором соединены простой грабеж (ч. 1 ст. 161 УК) и побои (ст. 116 УК) или истязание, не повлекшее причинения легкого вреда здоровью (ст. 117 УК).

Имеются факты, когда стремление суда искусственно объединить различные формы насилия в одну совокупность, придать им форму реальной совокупности приводит к ошибкам в квалификации. В качестве примера такой ошибки может служить дело в отношении Лесникова, осужденного Белгородским областным судом по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК, п. «б» ч. 2 ст. 213 (в ред. 1996 г.) и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Согласно приговору 1 января 1998 г. Лесников распивал спиртные напитки со своими знакомыми Голенищевым А., Голенищевой Н., Гламоздой Н., Гламоздой В., Сотниковым и Феоктистовым. В ходе распития спиртного между Лесниковым и Гламоздой Н. возникла ссора, так как последняя голословно обвинила его в краже денег у Голенищева. В приговоре было указано следующее: «После связывания потерпевшей Гламозды Н. ее муж Гламозда В. стал требовать, чтобы Лесников прекратил противоправные действия и развязал его жену. Лесников, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, с целью пресечения правомерных действий Гламозды В. и имея умысел на незаконное лишение свободы последнего, схватил его за руку и повалил на пол. Затем нанес потерпевшему не менее 8 ударов руками и ногами по лицу и голове. Реализуя умысел на незаконное лишение свободы, Лесников связал Гламозде В. бельевой веревкой руки и ноги, взял потерпевшего за одежду и вытянул на улицу, ударяя о различные предметы, ступеньки крыльца, двери. Связанного Гламозду В. подсудимый оставил во дворе на длительное время, тем самым лишив его свободы. Своими действиями Лесников причинил потерпевшему множественные раны, ссадины и кровоподтеки на различных частях тела, т.е. легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья».

Указанные действия Лесникова судом были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, а также по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное лишение свободы человека с применением насилия, опасного для здоровья.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что суд одни и те же действия виновного квалифицировал статьями уголовного закона, предусматривающими ответственность за совершение разных преступлений, и исключила из приговора осуждение Лесникова по п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ как излишне вмененное <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 9. С. 29.

Статьи Особенной части УК РФ, содержащие сложные составы преступлений, конкурируют с теми, которые представляют отдельные деяния, входящие в объективную сторону сложных. Решение вопроса о конкуренции составов при квалификации преступного деяния по признакам сложного состава не вызывает особых трудностей, когда составляющие таковых деяний обозначены конкретно в статьях Особенной части Уголовного кодекса. Иная ситуация складывается, когда при конкуренции составов составляющие названы в обобщенной форме. Примером такого обобщения является квалификация состава бандитизма в совокупности со смежными по способу совершения составами. В п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» разъясняется, что «ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответственность за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, в связи с чем в этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ» <*>.

<*> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 3. С. 2 — 3.

При решении вопроса о квалификации бандитизма принимается во внимание многообъектность этого преступления. Законодатель не случайно поместил ст. 209 УК в главу 24, считая основным объектом бандитизма отношения по поводу общественной безопасности. По определению закона, банда создается в целях нападения на граждан или организации. Таким образом, бандитизм включает ряд дополнительных объектов. Ими могут быть отношения неприкосновенности жизни и здоровья человека, собственности и свободы места нахождения и передвижения, половые и др. Вместе с тем перечисленные отношения являются и объектами, причем основными, других преступлений (ст. ст. 105, 108, 131, 162 и др.). Отсюда очевидно, что статьи Особенной части УК, предусматривающие составы бандитизма и совершаемых при нападении банды деяний, не совпадают друг с другом по объекту преступления, представляя реальную совокупность, т.е. формальный состав.

Идеальная совокупность бандитизма с другими преступлениями может иметь место лишь тогда, когда при бандитизме причиняется вред таким факультативным объектам, посягательство на которые наказуемо более строго, чем по ст. 209 УК. Применительно к ответственности за участие в совершаемых бандой нападениях идеальная совокупность преступлений допустима, например, с преступлениями, описанными в ч. 2 ст. 105 УК РФ, когда нападение сопровождается убийством.

Известные затруднения вызывает в судебной практике установление наличия или отсутствия совокупности преступлений, когда «включенность» одного состава преступления в другой не предусмотрена законодательством. Здесь имеется в виду квалификация преступлений, сам способ совершения которых отдельно предусмотрен в качестве уголовно-правовых деяний, но прямо в составы, отражающие содеянное, в целом не включен. Эта ситуация в общем виде предусмотрена ч. 3 ст. 17 УК РФ.

Пример этой ситуации излагается в Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 октября 2004 г. N 356п04пр. Согласно приговору Магаданского областного суда 24 января 2001 г. были осуждены: Волков по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 162 (ред. УК 1996 года), п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 325 УК РФ; Площадных — по п. п. «а»,»б», «г» ч. 2 ст. 162, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 325 УК РФ; Шишкин — по п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 162, п. п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 325 и п. п. «а», «б», «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Волков, Шишкин, Площадных признаны виновными в разбойном нападении на Краснова, незаконном лишении его свободы, похищении паспорта, умышленном уничтожении и повреждении имущества. Кроме того, Волков осужден за незаконное хранение боеприпасов, а Шишкин — за разбойное нападение на Нефедова и его убийство. По делу также был осужден Цыденов.

Преступления этими лицами были совершены при следующих обстоятельствах. 23 февраля 2000 г. Волков, Шишкин и Площадных вступили в преступный сговор на разбойное нападение. Они сели в автомашину, управляемую Красновым, в пути следования Волков приставил к шее водителя самодельную заточку, втроем накидывали на его шею крюк металлической трости, наносили ему этим предметом, а также руками и ногами удары по различным частям тела, угрожали убийством. Волков, Шишкин и Площадных открыто завладели деньгами, имуществом Краснова, кроме того, паспортом на его имя и документами на автомашину. Однако Краснову удалось выбраться из салона автомашины и убежать. В результате примененного физического насилия потерпевшему были причинены кровоподтеки и ссадины лица, кисти и голени. Завладев автомашиной, виновные не смогли завести двигатель и решили привести ее в негодность. Они разбили стекла, осветительные приборы и бампер машины, повредили салон, после чего ее бросили. Завладением его имуществом Краснову был причинен ущерб на сумму 30150 руб. 13 марта Шишкин вступил с Цыденовым в сговор, направленный на разбойное нападение в целях хищения чужого имущества и убийства водителя. Во исполнение задуманного они остановили автомашину, которой управлял Нефедов, сели в салон и попросили их отвезти. Шишкин около своего дома вышел из машины, взял в квартире нож и вернулся к ожидавшим его Цыденову и Нефедову. Выехав в безлюдное место, Цыденов накинул веревку на шею Нефедова и стал его душить. В процессе возникшей борьбы Шишкин передал Цыденову нож. Последний несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею. Затем они вытащили Нефедова на дорогу, где нанесли ему удары ногами по голове, а Цыденов также — ножом в шею и грудь. После этого нападавшие сели в автомашину и совершили наезд на лежавшего на земле Нефедова. Их совместными действиями потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения, повлекшие его смерть. Завладев автомашиной, Шишкин и Цыденов ездили на ней в течение ночи по городу. После возникшей поломки, не сумев устранить неисправность, Цыденов и Шишкин похитили из салона автомашины магнитофон и другое имущество. В результате хищения владельцу автомашины был причинен ущерб в сумме 86290 руб.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2001 г. приговор в отношении Шишкина изменила, исключила его осуждение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в остальном приговор оставила без изменения. Магаданский городской суд 9 апреля 2004 г. приговор в отношении Волкова привел в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», согласно которым постановил считать Волкова осужденным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.), ч. 2 ст. 325, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 222 УК РФ и исключил из наказания указание о применении конфискации имущества.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном представлении поставил вопрос об изменении судебных решений, предлагая исключить осуждение Волкова, Шишкина и Площадных по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 и ч. 1 ст. 167 УК РФ, а также пересмотреть приговор в связи с изменениями, внесенными в УК Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 27 октября 2004 г. удовлетворил надзорное представление частично, указав следующее.

Вина всех осужденных в разбойном нападении на Краснова, похищении его паспорта, а Шишкина — и в разбойном нападении на Нефедова и убийстве последнего установлена проверенными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами. Юридическая оценка этих действий судом дана правильно.

Вместе с тем приговор в части осуждения всех троих по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ подлежит изменению. Под незаконным лишением свободы, ответственность за которое предусмотрена ст. 127 УК РФ, понимается незаконное лишение человека свободы передвижения в пространстве, выбора им места нахождения и общения с другими людьми. Как видно из вышеизложенных материалов дела, Волков, Шишкин и Площадных удерживали Краснова в салоне автомашины с целью подавить его сопротивление совершаемому хищению и исключить возможность обращения в правоохранительные органы. В связи с тем, что умысел осужденных был направлен на открытое завладение чужим имуществом, их действия по удержанию Краснова представляли один из способов насилия, примененного к нему в процессе разбойного нападения. Поэтому квалификация содеянного Волковым, Шишкиным и Площадных по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ является излишней.

По смыслу закона деяния, связанные с хищением чужого имущества, могут, по мнению Президиума Верховного Суда Российской Федерации, дополнительно квалифицироваться по ст. 167 УК РФ в случае, если в ходе совершения кражи, грабежа или разбоя умышленно уничтожено или повреждено имущество потерпевшего, не являющееся предметом данного хищения.

Судом было установлено, что Шишкин, Волков и Площадных завладели автомашиной Краснова и лишь затем привели ее в негодность, реализуя тем самым возможность распоряжаться ею. Поскольку автомашина являлась предметом хищения, а повреждение и уничтожение ее деталей и салона были способом распоряжения похищенным имуществом, действия виновных в этой части правильно квалифицированы как разбой. Дополнительной же квалификации по ч. 1 ст. 167 УК РФ не требуется. В связи с изложенным из судебных решений было исключено осуждение Волкова, Шишкина и Площадных по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ. Действия Шишкина и Площадных по эпизоду разбойного нападения на Краснова переквалифицированы с п. п. «а», «б», «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ (в ред. от 8 декабря 2003 г.) как разбой, совершенный группой лиц с применением предметов, используемых в качества оружия <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 3. С. 21 — 23.

Изменение квалификации надзорными инстанциями и, в частности, при конкуренции общих и специальных норм нередко отмечается при квалификации совокупности должностных преступлений. Так, Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 2000 г. судам вновь напоминалось положение ч. 3 ст. 17 УК РФ о предусмотренном законом соотношении общей и специальной нормы при квалификации смежных по содержанию объективных сторон составов преступлений. В названном Определении рассматривался приговор Кемеровского областного суда, которым Березанских и Снегирев были осуждены по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ. Они были признаны виновными в том, что как лица, производящие дознание, 24 марта 1999 г. в помещении Кемеровского РОВД принуждали к даче показаний свидетелей с применением насилия и издевательств. Кроме того, являясь должностными лицами, указанные граждане превысили свои должностные обязанности, поскольку с применением насилия и специальных средств совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенные нарушения прав и законных интересов граждан. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 25 октября 2000 г. уголовное дело по кассационной жалобе осужденных и их адвокатов, приговор изменила и исключила указание об осуждении Березанских и Снегирева по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, указав следующее.

Признавая Березанских и Снегирева виновными по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, суд неправильно применил уголовный закон, в нарушение требований ст. 17 УК РФ признал совокупностью преступлений одно действие, предусмотренное общей нормой — ст. 286 УК РФ и специальной нормой — ст. 302 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ в этом случае содеянное надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 302 УК РФ, а общая норма (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) подлежит исключению из приговора как излишне вмененная <*>.

<*> См.: Судебная практика по уголовным делам Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. М., 2006. С. 86.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации неоднократно отмечает такую ошибку в понимании и применении судами ч. 3 ст. 17 УК РФ, как положение об отсутствии совокупности преступлений при квалификации деяний, подпадающих одновременно под действие двух норм, одна из которых является общей, а другая — специальной. Между тем общая норма — это норма, предусматривающая определенный вид неконкретизированных деяний, а специальная норма — разновидность, часть этого вида деяний (одно из них, конкретное), характеризуется большей или меньшей степенью общественной опасности по сравнению с другими деяниями данного вида. Это правило относится и к случаям конкуренции норм, одна из которых предусматривает посягательство на специальный объект, ответственность специального (или даже узкоспециального) субъекта, специальную субъективную сторону, а другая — общего (или специального) субъекта преступления.

Так, в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 июля 2004 г. N 93-о04-9, принятом по результатам рассмотрения уголовного дела Исиченко, который Магаданским областным судом 15 марта 2004 г. был осужден по ч. 2 ст. 303 УК РФ и по ч. 1 ст. 285 УК РФ, он признан виновным в фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Осужденный и его адвокат просили приговор отменить, дело прекратить ввиду отсутствия в действиях Исиченко состава преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор изменила, указав следующее.

Материалами дела установлено, что Исиченко был назначен на должность следователя отдела по расследованию преступлений несовершеннолетних следственного управления при Управлении внутренних дел г. Магадана, имел специальное звание «лейтенант юстиции». Работая в этой должности, он 1 августа 2001 г. принял к своему производству уголовное дело, возбужденное по факту кражи чужого имущества по признакам преступления, предусмотренного п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из гаража).

Не проводя соответствующих следственных действий, Исиченко умышленно изготовил фиктивные процессуальные документы, используя их в качестве доказательств, а именно протокол допроса обвиняемого, протоколы осмотра места происшествия, протоколы допросов свидетелей, подделывая подписи допрашиваемых и понятых.

Кроме того, Исиченко умышленно фальсифицировал доказательства путем частичной их подделки, внеся в подлинные протоколы допросов обвиняемых ложные дополнения по обстоятельствам совершения кражи чужого имущества из гаража потерпевшего Гепалова в части распределения ролей соучастников преступления, выполнив посредством привлечения неустановленного лица соответствующие рукописные записи и подписи от имени указанных лиц. В ходе судебного разбирательства допрошенные в качестве потерпевших Задорожный С., Петров А., Яковлев О., Пономарев Е. в категорической форме заявляли о том, что по уголовному делу, расследованному следователем Исиченко, никаких следственных действий за пределами здания УВД г. Магадана с ними не проводилось, подписи в процессуальных документах выполнены не ими. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности вины следователя Исиченко в фальсификации доказательств, верно квалифицировав его действия по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Об умысле Исиченко на фальсификацию доказательств по делу свидетельствует характер записей, внесенных им в процессуальные документы. Так, в протоколах допросов Пономарева, Яковлева и Задорожного Исиченко записал ложные сведения о признании ими своей вины в краже, хотя анкетные данные и иные сведения указал верно. В протокол допроса Петрова и Пономарева он внес выдуманные им дополнения об обстоятельствах совершения кражи в части распределения ролей соучастников преступления, при этом по своему содержанию вписанные им в протокол записи устраняли имеющиеся в деле противоречия, создавали общую картину согласованности показаний участников группы, уличали в краже Задорожного, и это свидетельствует о преднамеренном характере действий лица, выполнившего такие записи.

Вместе с тем обвинение Исиченко по ч. 1 ст. 285 УК РФ Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации сочла излишне вмененным и подлежащим исключению из приговора по следующим основаниям. Статья 285 УК РФ является общей нормой, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. В то же время ст. 303 УК РФ — это специальная норма, предусматривающая ответственность конкретного должностного лица за фальсификацию доказательств, а поэтому в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 6. С. 28 — 30.

Некоторые вопросы назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров

Правильное решение вопросов квалификации при совокупности преступлений связано с назначением справедливого наказания, соответствующего требованиям уголовного закона.

Разновременность совершения преступлений при их квалификации по правилам реальной совокупности усложняет решение вопросов назначения наказания. Порядок назначения наказания по совокупности приговоров, изложенный в ст. 69 УК РФ, неоднократно менялся. При этом изменялось и содержание наказаний. Но неизменным оставался принцип, в соответствии с которым преступность и наказуемость деяния должны определяться уголовным законом, действовавшим во время совершения этого преступного деяния. Отступление от этого принципа при квалификации деяний и назначении наказаний по совокупности преступлений отметил Президиум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 7 декабря 2005 г. N 657П05 по делу Христофорова. В этом же Постановлении Президиум Верховного Суда дает принципиальное разъяснение понимания наличия или отсутствия совокупности при совершении одним лицом нескольких тождественных преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ) и необходимости назначения наказания отдельно за каждое совершенное преступление.

Согласно приговору Верховного Суда Республики Саха (Якутия) 29 декабря 2003 г. Христофоров был осужден по п. п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к двум годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 139 УК РФ к штрафу в размере 15 тыс. руб., по ч. 1 ст. 167 УК РФ к одному году лишения свободы, по ч. 1 ст. 213 УК РФ к трем годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 167 УК РФ к одному году лишения свободы, по ч. 1 ст. 213 УК РФ к трем годам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. С учетом внесенных в приговор изменений Христофоров был признан виновным в хулиганстве, краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, нарушении неприкосновенности жилища, умышленном повреждении чужого имущества.

Обстоятельства дела таковы. 2 октября 2002 г. около 1 часа ночи в поселке Югулятцы Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Христофоров вместе с Донским и Афанасьевым (осужденными по этому же делу) проникли в магазин и похитили различные товары на сумму 10 тыс. руб. В ту же ночь Христофоров, разбив окна веранды, проник вместе с другими осужденными в дом Бочарова, где распивал спиртное. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 10 тыс. руб. Затем они же проникли в здание средней школы, где продолжали распивать спиртные напитки, а затем разбили окна и стали выбрасывать различное имущество, повредив его на сумму 148130 руб. Выйдя из школы, Христофоров, Донской и Афанасьев совершили хулиганские действия с применением охотничьего ружья и топора. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 5 августа 2004 г. приговор изменила, исключила осуждение Христофорова по ч. 1 ст. 213 УК РФ (по факту умышленного повреждения имущества школы) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 213 УК РФ, путем частичного сложения наказаний окончательно назначила Христофорову три года четыре месяца лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб., в остальном приговор оставила без изменения.

Осужденный Христофоров в надзорной жалобе просил освободить его от наказания в связи с болезнью. Кроме того, он ссылался на то, что в кассационном определении необоснованно указано о его прежней судимости, поскольку ранее он судим не был.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 7 декабря 2005 г. удовлетворил жалобу осужденного частично по следующим основаниям. Как видно из материалов дела, Христофоров ранее не судим, что и установлено судом в приговоре. Однако кассационная инстанция, изменив приговор и смягчив наказание Христофорову, необоснованно указала во вводной части определения, что он 19 ноября 2002 г. был осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Поэтому данные сведения подлежат исключению из кассационного определения.

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. По ч. 1 ст. 139 УК РФ суд назначил Христофорову наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. Однако санкция части первой указанной статьи, действовавшей во время совершения преступления (октябрь 2002 г.), предусматривала наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. В силу ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. «О минимальном размере оплаты труда» исчисление штрафов, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы, равной 100 руб. В связи с этим размер штрафа, назначенный Христофорову по ч. 1 ст. 139 УК РФ, подлежит снижению до 5 тыс. руб.

Кроме того, суд признал Христофорова виновным в совершении им 2 октября 2002 г. умышленного повреждения чужого имущества по двум эпизодам и дважды квалифицировал эти действия по совокупности ч. 1 ст. 167 и ч. 1 ст. 167 УК РФ. Таким образом, суд признал эти эпизоды ввиду их разновременности отдельными преступлениями, составляющими совокупность преступных деяний. Однако Президиум Верховного Суда Российской Федерации указал, что в соответствии с редакцией ст. 17 УК РФ, действовавшей во время совершения указанного преступления, совокупностью признавалось совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Поскольку ч. 1 ст. 167 УК РФ предусматривала ответственность за одни и те же преступления, содеянное осужденным по указанным эпизодам в соответствии со ст. 17 УК РФ нельзя рассматривать как совокупность преступлений и поэтому действия Христофорова по двум эпизодам умышленного повреждения чужого имущества следовало квалифицировать только по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

На основании изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор суда и определение Судебной коллегии в отношении Христофорова, снизил размер штрафа, назначенный ему по ч. 1 ст. 139 УК РФ, с 15 тыс. до 5 тыс. руб. Действия Христофорова по двум эпизодам умышленного повреждения чужого имущества квалифицированы по ч. 1 ст. 167 УК РФ с оставлением наказания по этой статье в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 167 УК РФ, Христофорову назначено наказание в три года один месяц лишения свободы со штрафом в размере 5 тыс. руб. В остальном судебные решения в отношении этого осужденного оставлены без изменения <*>.

<*> См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. N 7. С. 18 — 19.

Подводя итог рассмотрению некоторых проблем квалификации совокупности преступлений в судебной практике, можно считать, что деление совокупности преступлений на идеальную и реальную, правильное применение норм ст. 17 УК РФ позволяют подчеркнуть различие в характере преступного поведения виновного, ориентируют суд на необходимость учитывать это различие при оценке общественной опасности личности и самого преступного деяния, проявляющейся в назначении наказания виновному, предоставляют возможность дать более правильную оценку содеянного, решить вопросы о правовых последствиях осуждения за различные виды совокупности преступлений.

Очевидной тенденцией надзорной практики Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении вопросов квалификации преступлений по совокупности остается неуклонное противодействие необоснованному завышению оценки общественной опасности преступлений посредством использования в судебной практике норм УК РФ о совокупности преступлений при квалификации множественности преступных деяний.

УДК
343

Актуальные
проблемы квалификации совокупности преступлений

В
статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации и квалификации идеальной
совокупности преступлений. На основе изучения судебной практики по делам об убийстве,
делается вывод, что в правоприменительной практике отсутствуют единые правила
квалификации идеальной совокупности преступлений, а также возникают проблемы
при разграничении идеальной совокупности преступлений и учтённой совокупности
преступлений.
В таких условиях невозможно обеспечить
единообразную правоприменительную практику, что противоречит важнейшему
принципу уголовного права – принципу справедливости. В заключении предлагаются
правила квалификации учтённой совокупности преступлений, на примере убийства,
по правилам совокупности преступлений.

Ключевые
слова: идеальная совокупность преступлений, учтённая совокупность преступлений,
квалификация преступлений, общественная опасность.

Keywords:
simple committed crimes,
accounted committed crimes,
qualification of crimes, social danger.

Известно,
что под идеальной совокупностью понимают совершение одного действия или
бездействия, которое содержит признаки сразу нескольких преступлений. На
практике идеальная совокупность образуется преимущественно нетождественными
преступлениями, а именно, преступлениями, которые имеют различный состав,
однако бывают и исключения. Например, если одним деянием совершаются
преступления, которые предусмотрены одной статьей Уголовного кодекса РФ. В качестве
примера можно привести ситуацию, в рамках которой при убийстве, совершенном
общеопасным способом, погибает не тот человек, на которого покушался виновный.
Очевидно, что в данном случае действия виновного лица охватываются составом
убийства.

Одновременно
с этим, идеальная совокупность также может находить выражение в деянии, которое
состоит из нескольких действий, совершаемый длительный период времени. Примеров
таких ситуаций множество, достаточно подробно их описывал В.П. Малков [1,
с. 150 – 160]. Однако в данном аспекте стоит учитывать тот факт, что сложный
характер не будет лишать действия, выполняемые длительное время, характера
единого деяния. Как следствие, в данном случае идеальная совокупность не будет
превращаться в совокупность реальную.

В
качестве ключевой проблемы правоприменения в данной сфере в связи с идеальной
совокупностью преступлений, выступает разграничение идеальной совокупности от
так называемой «конкуренции норм», в том числе, выраженных в одной и той же
статье УК РФ. Например, совокупность квалифицирующих признаков должна быть
исключена в случаях, когда это конкурирующие признаки и если они имеют взаимоисключающий
характер. Например, в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» отмечается следующее. Так,
квалификация преступлений по п. «л» ч.2 ст. 105 УК РФ будет исключать
возможность одновременной квалификации содеянного деяния по иным пунктам данных
частей этих статей, которые предусматривают другой мотив или другую цель
преступления.

Кроме
того, особого внимания заслуживает проблема разграничения идеальной
совокупности от преступлений с учтенной совокупностью преступлений. Рассматривая
эту проблему, отметим, что в соответствии с ч.1 ст. 17 УК РФ, совокупность
преступлений не будет образовывать ситуации, в рамках которых выполнение двух
или более преступных деяний является обстоятельством, влекущим более строгое
наказание. Ярким примером является убийство двух и более лиц, вне зависимости
от того, совершено указанное деяние в разное время или одновременно и вне
зависимости от единого умысла на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК
РФ).

В
сопоставимой ситуации совершения убийства, сопряженного с разбоем, сложилась
иная судебная практика. Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
от 27 января 1999 г. № 1 как
сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом будут квалифицировать как
убийство, совершенное в рамках данных преступлений. Очевидно, что содеянное
деяние в данном случае целесообразно квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ в совокупности с такими статьями УК РФ, которые предусматривают
ответственность за разбой, бандитизм или вымогательство
 [2].

Также
в рамках настоящего исследования стоит акцентировать внимание на наличии
непоследовательности законодателя, в рамках использования приема учтенной
совокупности преступлений. Также не совсем понятна логика законодателя в рамках
выбора видов преступных деяний, в состав которых включен признак учтенной
совокупности преступлений.

Совокупность
преступлений стоит разграничивать с единым преступлением, которое направлено
против сразу нескольких потерпевших лиц.

В
настоящее время ВС РФ сформулировал позицию о том, что в случае, когда
преступное деяние совершается в отношении нескольких потерпевших лиц, даже если
данное обстоятельство не предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве
признака, влекущего более строгое наказание, это будет квалифицироваться в
качестве единого преступления. Это находит свое подтверждение в материалах
судебной практики. Так, в рамках переквалификации действий гражданина С. со ст.
317 УК РФ, Верховный Суд РФ разъяснил, что действия виновного лица, которые
были совершены с одной целью, а также в одном месте и без разрыва во времени,
будут образовывать единое преступление [3].

Как
справедливо отмечает Л.В. Иногамова-Хегай, все суммарные составные
преступления необходимо квалифицировать в качестве одного преступления, которое
было совершено в отношении двух и более лиц. Для соответствия в данном случае
принципам справедливости и законности, стоит учитывать, что даже если одно
деяние не окончено или в одном из них виновное лицо иной соучастник, это два
преступления, которые образуют одно суммарное преступление.  В соответствии с
правилом конкуренции части и целого действует правило приоритета целого при
конкуренции с его частью. Как следствие, целым будет выступать суммарное
преступление против двух и более лиц, а его частями будут являться
тождественные преступления [4, с. 21 – 22].

Представляется
вполне естественным, что для единичных преступлений, которые были совершены при
одинаковых обстоятельствах, неверно применять различные правила квалификации
преступных деяний. Одновременно с этим, стоит учитывать тот факт, что сегодня
имеет место проблема единообразного конструирования составов в целях
обеспечения единообразного применения правил квалификации преступных
посягательств, совершенных при аналогичных обстоятельствах [5, с. 275].

В
завершении стоит отметить, что на фоне того, что законодатель исключил из
совокупности преступлений преступления с учтенной совокупностью, но не
подкрепил это решение совершенствованием конструкций составов преступлений и
санкций за них в Особенной части УК РФ, стоит внести изменения в
законодательство. В частности, стоит внести изменения в Постановление
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1. Так,
предлагается дополнить данный документ разъяснениями о том, каким образом стоит
квалифицировать убийство двух и более лиц по правилам совокупности
преступлений.

Литература:

1.      Малков В.П. Множественность
преступлений и ее формы по советскому уголовному праву // Избранные труды. В 3
т. Т. 3. Казань, 2011.

2.      Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве» [Электронный ресурс] // Режим доступа:
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/ (дата обращения:
12.01.2021).

3.      Постановление Президиума ВС РФ от 18 июня 2008 г. №163-П08 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 11. 

4.      Иногамова-Хегай Л. В.
Неоднократное убийство: составное суммарное преступление или множественность
преступлений // Современные проблемы раскрытия, предупреждения и расследования
преступлений против жизни в Республике Бурятия. Материалы конференции.
Улан-Удэ, 2017. С. 19 – 22.

5.      Мельников В.Ю., Долгополов К.А., Абдуллаев К.Ф. Полное и всестороннее расследование преступлений, как необходимый элемент правоохранительной деятельности государства // Современный ученый. 2019. №2. С. 275 – 280.

ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФРОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (25 ОКТЯБРЯ 2013 Г.)

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). С. 148-162.

УДК 343

КВАЛИФИКАЦИЯ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

QUALIFICATION OF CRIMES AGGREGATE Т. Г. ЧЕРНЕНКО (T. G. CHERNENKO)

Рассматриваются спорные вопросы идеальной и реальной совокупности преступлений, на основании решений Пленума Верховного Суда РФ обосновывается авторская позиция по вопросам квалификации.

Ключевые слова: совокупность преступлений; идеальная совокупность; реальная совокупность; судебное решение; умысел; насильственные преступления; корыстные преступления.

The article examines the controversial issues of the ideal and the real aggregate of crimes, on the basis of decisions of the Plenum of the Supreme Court justified the author’s position on issues of competency.

Key words: the aggregate of crimes; the ideal set of real aggregate; a court decision; intent; violent crime; acquisitive crime.

Совокупность преступлений — весьма распространенное явление в следственной и судебной практике. Необходимо в процессе квалификации содеянного в каждом конкретном случае установить наличие её юридических признаков, отграничить от других форм множественности преступлений и от сложных единичных преступлений.

Понятие совокупности преступлений в УК РФ 1996 г. не раз претерпевало изменения. Изначально ч. 1 ст. 17 УК РФ устанавливала, что совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Как видно из приведённого определения, совокупность могли образовывать только преступления, предусмотренные разными

статьями или разными частями статьи УК РФ. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи Уголовного кодекса в соответствии со ст. 16 УК РФ признавалось неоднократностью преступлений.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. неоднократность как форма множественности преступлений была исключена из Уголовного кодекса, в связи с чем было расширено содержание совокупности преступлений. Часть 1 ст. 17 УК РФ в редакции закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ гласила, что совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Следовательно, совокупность преступлений могли образовывать не только преступления, предусмотренные разными статьями или

© Черненко Т. Г., 2014

частями статей Уголовного кодекса, но и преступления, предусмотренные одной и той же статьей или одной и той же частью статьи Уголовного кодекса.

Федеральным законом от 21 июля 2004 г. № 173-ФЗ в понятие совокупности преступлений были внесены очередные изменения. В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

Законодательная конструкция, согласно которой не рассматривается в качестве совокупности преступлений совершение двух или более преступных деяний, если в статьях Особенной части УК это предусматривается в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, сразу породила проблемы с пониманием её сути и в теории, и в практике.

По мнению В. П. Малкова, Федеральным законом от 21 июля 2004 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в Кодекс введён новый вид множественности преступлений — совершение лицом двух или более преступлений, когда статьями Особенной части УК это предусматривается в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. «В этом сомневаться не приходится, — отмечает

В. П. Малков, — поскольку в ч. 1 ст. 17 УК указанная криминальная ситуация прямо называется “совершение двух или более преступлений”» [1]. Социально-правовое назначение этой конструкции, по его мнению, заключается в том, чтобы упростить процессуальную деятельность органов предварительного расследования при описании фабулы обвинения и квалификации содеянного, а суда — при описании содеянного в приговоре и назначении подсудимому наказания (иначе при совершении обвиняемым, к примеру, 19 отдельных убийств органам следствия и суду пришлось бы столько же раз квалифицировать содеянное по ч. 1 ст. 105 УК либо по соответствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК, назначать подсудимому наказание за каждое

убийство отдельно, а затем — по совокупности преступлений). В подобной процедуре, считает В. П. Малков, нет практического смысла, поскольку санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ позволяет назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы [2].

Думается, что законодатель при конст -руировании норм не может руководствоваться лишь тем, что следует упростить работу правоприменителю. Уголовно-правовая норма должна обеспечивать возможность назначения справедливого наказания лицам, совершившим преступления, с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и степени общественной опасности личности преступника. Если совершенные лицом убийства (независимо от наличия или отсутствия единого умысла на их совершение) квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то наказание виновному будет назначаться в пределах санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ. И если суд не усмотрит оснований для применения пожизненного лишения свободы (а оно применяется не так уж часто), то максимальное наказание для виновного в убийствах — двадцать лет лишения свободы. При квалификации же каждого убийства в отдельности, даже если это не квалифицированные виды убийства, наказание может быть назначено более двадцати лет лишения свободы. Кроме того, квалификация двух и более убийств только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (и другим пунктам ч. 2 ст. 105 УК, если их признаки имеются) будет означать, что лицо будет иметь только одну судимость со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И ещё один момент обращает на себя внимание: если юридически тождественные самостоятельные преступления квалифицируются по одному пункту одной и той же части соответствующей статьи Уголовного кодекса, это означает не что иное, как возврат к такой форме множественности преступлений, как неоднократность преступлений, которая была исключена из Уголовного кодекса Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.

На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации имеет место не совсем удачная редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ. Думается, изменения в ст. 17 УК РФ касаются составных преступлений — сложных единых преступлений, скла-

дывающихся из двух или более самостоятельных (если рассматривать их изолированно) простых преступлений, посягающих на два или несколько объектов, но в силу их взаимосвязи и качественного своеобразия рассматриваемых Уголовным кодексом как одно преступление. Учитывая переплетение объективных и субъективных признаков преступных деяний, образующих их новое качество, законодатель конструирует формулы составных преступлений в составных нормах. Составное преступление — это уже учтенная законодателем совокупность преступлений. Следовательно, при квалификации содеянное рассматривается как одно преступление. Квалификация по совокупности преступлений в подобных ситуациях исключается, что, как представляется, и стремился показать законодатель, внося изменения в ст. 17 УК, однако избрав для этого весьма неудачный приём законодательной техники, породив тем самым разные толкования указанной нормы. Думается, что следует согласиться с предложением об исключении из ч. 1 ст. 17 УК РФ фразы «…за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание» [3]. В то же время представляется целесообразным в ст. 17 УК РФ уточнить, что совокупность преступлений отсутствует в тех случаях, когда два или несколько общественно опасных деяний являются структурными элементами сложного единого (единичного) преступления. Следовало бы, на наш взгляд, в УК РФ дать определения всех видов сложных единых преступлений, что облегчало бы правоприменителю разграничение единых сложных преступлений и совокупности преступлений в процессе квалификации преступлений.

Выделим отличительные признаки совокупности преступлений.

Во-первых, наличие двух или более преступлений. Это означает, что каждое из совершенных деяний является самостоятельным преступлением.

Во-вторых, по преступлениям, образующим совокупность, не погашены юридические последствия и нет процессуальных препятствий для возбуждения уголовного

дела (отсутствуют обстоятельства, исключающие множественность преступлений).

В-третьих, преступления, образующие совокупность, совершены до осуждения за любое из них. Неточным, на наш взгляд, является утверждение, что преступления, входящие в совокупность, ещё не были предметом судебного разбирательства и вменяются лицу одновременно [4]. Действительно, наиболее часто образующие совокупность преступления вменяются лицу одновременно. Но нередки случаи, когда совершенные лицом преступления становятся предметом судебного разбирательства в разное время. Так, в ч. 5 ст. 69 УК РФ, посвящённой правилам назначения наказания по совокупности преступлений, говорится, что по тем же правилам (т. е. по совокупности преступлений) назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершённом им до вынесения приговора по первому делу. В данном случае налицо ситуация, когда совершенные лицом деяния, образующие совокупность преступлений, по объективным причинам становятся предметом судебного разбирательства в разное время.

Фраза ст. 17 УК РФ «совершение лицом двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено» означает не что иное, как отсутствие на момент совершения лицом преступлений осуждения за какое-либо из преступлений. Все деяния, образующие совокупность преступлений, совершены до осуждения за любое из них (или до осуждения за все одновременно).

В уголовно-правовой литературе не сложилось единства мнений по вопросу о том, что считать моментом осуждения и, следовательно, до какого момента, можно констатировать совокупность преступлений.

Одна группа авторов отмечает, что момент осуждения совпадает с моментом вынесения обвинительного приговора, вследствие чего совершенные лицом преступления должны расцениваться как совокупность преступлений только в том случае, если они совершены до вынесения (провозглашения) приговора [5]. Аналогичный подход отражен и в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 11 января

2007 г., в п. 36 которого отмечено, что «при совершении лицом нового преступления после провозглашения приговора за предыдущее преступление судам следует исходить из того, что, поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правила назначения наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) применяются и в случае, когда на момент совершения осуждённым лицом нового преступления первый приговор не вступил в законную силу» [6]. По этому пути идёт высшая судебная инстанция и при рассмотрении конкретных уголовных дел.

Конечно, вполне понятно стремление применять более жёсткие правила назначения наказания лицу, которое не реагирует на отрицательную оценку его деяния и личности со стороны государства, выраженную в обвинительном приговоре суда, не делает должных для себя выводов и вновь совершает очередное преступление. Однако необходимо иметь в виду, что в действующем Уголовном кодексе многие нормы увязаны с фактом вступления приговора суда в законную силу, в том числе и нормы, касающиеся множественности преступлений. Так, сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу; лицо, осуждённое за преступление, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу; рецидив преступлений может быть констатирован только в том случае, когда новое преступление совершено после вступления в силу приговора суда по предыдущему преступлению. Нельзя не согласиться с А. С. Гореликом, К. А. Панько,

А. Л. Цветиновичем, Ю. Н. Юшковым, отмечавшими, что любые правовые последствия, порождаемые приговором, наступают не ранее, чем по вступлении приговора в законную силу: до этого момента приговор хотя и провозглашен, но не действует [7], в связи с чем логичнее было бы совокупность преступлений констатировать и в том случае, когда последнее преступление было совершено лицом после вынесения приговора за предыдущее преступление, но до вступления его в законную силу.

В реальной действительности совокупность преступлений образуется по-разному:

и в результате одного действия (бездействия) лица, содержащего признаки нескольких преступлений, и в результате разновременно или последовательно совершаемых действий (актов бездействия). Для обозначения этих явлений в практической деятельности и в теории уголовного права используются понятия «идеальная совокупность преступлений» и «реальная совокупность преступлений». В ч. 2 ст. 17 УК РФ, по сути, дела даётся законодательное определение идеальной совокупности преступлений, хотя термин этот не употребляется: совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя и более статьями Уголовного кодекса. Это не что иное, как определение идеальной совокупности, которое было выработано теорией уголовного права. На основе этого определения отразим признаки, характеризующие идеальную совокупность преступлений:

1. У преступлений, входящих в идеальную совокупность, один и тот же субъект.

2. Преступления совершаются одним действием (бездействием) лица [8].

3. Наличие двух или более преступлений, предусмотренных разными статьями Уголовного кодекса.

4. Преступления, входящие в идеальную совокупность, посягают, как правило, на разные объекты, охраняемые уголовным правом, в связи с чем влекут разные преступные последствия [9]. Однако возможна идеальная совокупность и в случае посягательств на один и тот же объект (например, при убийстве одного лица по неосторожности причиняется смерть другому лицу).

Преступления в идеальной совокупности находятся в более тесной связи друг с другом, чем в реальной совокупности, но эти преступления не настолько близки между собой, чтобы законодатель счел необходимым объединить их в единое преступление. Если же взаимосвязь преступлений, порожденных одним действием, прослеживается очень чётко, законодатель конструирует единое сложное составное преступление. Такие сложные единичные преступления в теории уголовного права характеризуются как случаи учтенной законом идеальной совокупности преступлений. В качестве примеров уч-

тенной законодателем идеальной совокупности можно привести умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ); незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда её здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ); неоказание помощи больному, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 ст. 124 УК РФ); похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ). Во всех указанных случаях действия виновного квалифицируются по одной уголовно-правовой норме.

Уголовно-правовая норма нередко охватывает ряд преступных последствий, в том числе и не названных прямо в диспозиции, но вытекающих из смысла закона. Если действие (бездействие) причиняет несколько преступных последствий, но все эти последствия охватываются одной уголовно-правовой нормой, содеянное следует рассматривать, при прочих равных условиях, как единое преступление, а не как идеальную совокупность преступных деяний [10]. Если же не все последствия, наступившие в результате совершения действия (бездействия), предусмотрены одной уголовно-правовой нормой, то налицо идеальная совокупность преступлений, содеянное надлежит квалифицировать по двум (или нескольким) статьям Уголовного кодекса. Это важное условие разграничения сложного единичного преступления и идеальной совокупности преступлений.

Ряд разъяснений относительно квалификации содеянного при идеальной совокупности преступлений дан в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» отмечено, что действия должностного лица, совершившего убийство при превышении должностных полномочий, следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Аналогично по совокупности с ч. 2 ст. 203 УК РФ должны квалифицироваться действия руководителя или служащего частной охранной или детективной службы, совершившего убийство при превышении полномочий, предоставленных ему в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности.

Данная рекомендация относительно квалификации содеянного по совокупности преступлений является верной, ибо в изложенных ситуациях лицо одним действием посягает на разные объекты, охраняемые разными нормами, и квалификация содеянного по какой-либо одной из указанных норм в полном объёме не отразила бы весь причинённый вред и степень общественной опасности преступного поведения.

По совокупности с превышением должностных полномочий должно квалифицироваться и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего при отягчающих обстоятельствах. Умышленное же причинение тяжкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств охватывается, на наш взгляд, диспозицией ч. 3 ст. 286 УК РФ и дополнительной квалификации не требует (это учтенная законодателем идеальная совокупность).

В выше упомянутом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» приведён ряд ситуаций, которые должны рассматриваться как идеальная совокупность преступлений. Так, в п. 9 указанного постановления отмечается, что если в результате применения виновным общеопасного способа убийства не только наступила смерть определённого лица, но и причинён вред здоровью других лиц, содеянное надлежит квалифицировать по пункту «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.

В тех случаях когда убийство путём взрыва, поджога или иным общественно опасным способом сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК РФ. Действи-

тельно, при изложенных ситуациях налицо идеальная совокупность преступлений, так как вред причиняется не одному объекту, а нескольким, причём охраняемым разными уголовно-правовыми нормами.

По правилам идеальной совокупности преступлений следует квалифицировать действия совершеннолетнего лица, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение преступления. В п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 сформулировано следующее положение: «Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны квалифицироваться по статье 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в форме подстрекательства) в совершении конкретного преступления» [11].

Однако, если в совершение общественно опасного деяния вовлекается несовершеннолетний, в силу возраста не могущий быть субъектом преступления, действия взрослого должны рассматриваться как исполнение преступления путём посредственного причинения (в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ) и не требуют квалификации по совокупности со ст. 150 УК РФ.

Иногда подготовительные действия к какому-либо преступлению содержат состав самостоятельного преступления. И если преступление было прервано на стадии приготовления, содеянное образует идеальную совокупность преступлений, каждое из которых квалифицируется отдельно. Например, готовясь к совершению убийства, лицо незаконно приобрело огнестрельное оружие. В данном случае наличествует совокупность приготовления к убийству (ч. 1 ст. 30 и соответствующая часть ст. 105 УК РФ) и незаконного приобретения огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Второй разновидностью совокупности преступлений, как уже было отмечено, является реальная совокупность. Специфические признаки реальной совокупности преступлений в ст. 17 УК РФ не отражены. Положения ч. 1 ст. 17 УК общие, они имеют отношение к обеим разновидностям совокупности преступлений.

В юридической литературе под реальной совокупностью преступлений понимается осуществление лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено [12]. Выделим признаки реальной совокупности преступлений:

1. Наличие двух или более действий (актов бездействия) лица.

2. Каждое из совершенных деяний является самостоятельным преступлением.

3. Разновременное, как правило, совершение входящих в совокупность преступлений [13]. Тем не менее не исключается реальная совокупность при одновременном, последовательном совершении преступлений.

4. Отсутствие осуждения за преступления, образующие совокупность (на момент их совершения).

При совокупности преступлений лицо несёт уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи Уголовного кодекса (ч. 1 ст. 17 УК РФ), т. е. каждое деяние квалифицируется самостоятельно.

Преступления, входящие в реальную совокупность, «по-разному характеризуются по субъективной направленности, по способу, времени и месту их совершения, по характеру отношения преступлений друг к другу. А это свидетельствует о том, что различные сочетания преступлений в реальной совокупности по-разному выражают отрицательные (антиобщественные) качества, навыки и привычки личности преступника, его общественную опасность» [14]. С учётом этого в юридической литературе осуществляется деление реальной совокупности на виды. Так,

А. М. Яковлев выделял две разновидности реальной совокупности: а) реальную совокупность преступлений, связанных определённым образом одно с другим, и б) реальную совокупность, где преступления связаны между собой только фактом совершения их одним и тем же лицом [15]. При реальной совокупности первого вида связь между преступлениями проявляется в том, что одно из них выступает в качестве условия, средства, способа совершения другого преступления либо одно из них является средством или способом сокрытия другого преступления и т. п. [16]. При реальной совокупности второ-

го вида преступления не связаны ни временем, ни местом посягательства, ни одно из них не обусловливает другое. Все эти преступления объединяет лишь лицо, их совершившее. Например, в течение нескольких месяцев один человек совершает хулиганство, разбой и причиняет тяжкий вред здоровью потерпевшего. Если во втором случае в процессе квалификации преступлений затруднений не возникает, то в первом случае преступления настолько взаимосвязаны друг с другом, что их порой трудно разграничить со сложными единичными преступлениями.

В. П. Малков, проанализировав реальную совокупность преступлений, связанных определённым образом друг с другом, выделил пять их разновидностей [17].

1. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является условием или создаёт условия для другого преступления. Например, лицо совершает угон — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством — без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и на угнанном транспортном средстве превышает скорость дорожного движения, сбивает пешехода, в результате чего потерпевший погибает (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Здесь вред причиняется разным объектам, охраняемым уголовным правом, одно преступление не является составной частью другого (как это характерно для некоторых сложных единичных преступлений), поэтому при подобных ситуациях каждое преступление квалифицируется самостоятельно.

2. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является способом, средством совершения другого преступления. Довольно часто встречается такой способ совершения преступлений, как использование подложного документа.

По вопросу о квалификации преступлений, совершенных с подлогом документов, мнения учёных разделились. Одни авторы исключают совокупность подлога документов с преступлениями, способом совершения которых он явился, другие такую совокупность признают. Так, по мнению

В. Н. Кудрявцева, подлог всегда должен квалифицироваться по совокупности с тем преступлением, для совершения которого он производится [18].

Н. Ф. Кузнецова обоснованно отмечала, что «в подлоге документов надлежит различать подлог как физическую или интеллектуальную подделку и использование подложных документов для совершения тех или иных преступлений. Сама подделка документов (ч. 1 ст. 327), производилась ли она для совершения какого-либо преступления либо с целью скрыть уже совершенное преступление, не может быть преступлением-способом. Использование же заведомо подложного документа представляет собой как раз типичное преступление-способ» [19]. Следовательно, если лицо использовало подложный документ, изготовленный другим лицом, совокупность преступлений отсутствует, а наличествует единое преступление, совершенное указанным выше способом. Данная позиция получила отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в котором отмечено: хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватываются составом мошенничества и не требуют дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ. В то же время хищение чужого имуще -ства или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируются как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.

В данном случае приготовление к мошенничеству выразилось в подделке документа. Приготовительные действия — поделка документа — сами по себе содержат признаки самостоятельного состава преступления, не охватываемого составом мошенничества, не являющегося способом мошенничества, поэтому квалификация содеянного по совокупности ч. 1 ст. 327 УК РФ и ст. 159 УК РФ вполне оправданна.

В Уголовном кодексе содержится значительное количество норм, в которых в качест-

ве способа совершения преступления указано использование лицом своих служебных полномочий (служебного положения). В таких случаях имеет место единое сложное преступление, которое должно квалифицироваться по одной норме. По совокупности с должно -стными преступлениями содеянное может квалифицироваться только в том случае, когда наряду с преступлением, совершенным с использованием служебных полномочий, допущено иное общественно опасное поведение, связанное со злоупотреблением служебными полномочиями, т. е. при наличии реальной совокупности преступлений. Эта позиция отражена и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», в котором дано следующее разъяснение: если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует.

В тех случаях когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений.

Равным образом, отметил Пленум Верховного Суда, исходя из положений ст. 17 УК РФ, должен решаться вопрос, связанный с правовой оценкой действий должностного лица, совершившего служебный подлог. В случаях когда такое лицо в связи с исполнением своих служебных обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие их действительное содержание, содеянное должно быть квалифицировано по ст. 292 УК РФ. Если же им, наряду с совершением действий, влекущих уголовную ответственность по ст. 285 УК РФ, совершается служебный подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со ст. 292 УК РФ.

Совершение преступления способом, который образует самостоятельный состав преступления (если рассматривать его изолированно), характерно для многих насильственных преступлений. Например, грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161УК РФ), разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ). В приведённых примерах наличествует единое сложное составное преступление. Совокупность преступлений отсутствует.

Насилие как способ совершения преступления формулируется в статьях УК РФ по-разному. Законодатель не менее чем в 35 статьях УК РФ употребляет следующие словесные обороты: «с применением насилия», «с применением насилия или угрозой его применения», «с применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья или с угрозой его применения» [20].

Наибольшую сложность при квалификации представляет неконкретизированное насилие. Неконкретизированное физическое насилие требует для правильной квалификации преступления установления его общественной опасности (что позволит разграничивать сложное единое преступление и совокупность преступлений). Насилие подразделяется на не опасное для жизни или здоровья и опасное для жизни или здоровья. Насилие, не опасное для жизни или здоровья, характеризуется тем, что оно не повлекло причинения даже легкого вреда здоровью, ответственность за которое предусмотрена ст. 115 УК РФ. Насилие, которое повлекло умышленное причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью, относится к опасному для жизни или здоровья.

Насилие в виде умышленного причинения вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) без квалифицирующих признаков по степени общественной опасности относится к третьей категории преступлений — к тяжким преступлениям. В связи с этим оно не может выполнять роль преступления-способа в отношении преступлений первой, второй и третьей категории (небольшой, средней тяжести и

тяжких преступлений) [21]. Так, например, если в ходе разбойного нападения применено физическое насилие в виде тяжкого вреда здоровью, оно не может рассматриваться как способ совершения основного состава разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ), а будет являться признаком разбоя, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, т. е. признаком квалифицированного разбоя. Если бы ст. 162 УК РФ не содержала квалифицированный состав разбоя «с причинением тяжкого вреда здоровью», содеянное квалифицировалось бы по совокупности преступлений: разбоя и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью относится соответственно к категории преступлений небольшой и средней степени тяжести и может выступать в качестве способа при разбойном нападении (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Следовательно, в тех случаях, когда способ совершения сложного преступления, взятый в качестве самостоятельного отдельного преступления, равен по степени общественной опасности степени опасности составного преступления или превышает её, содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений.

3. Случаи реальной совокупности, в которой одно преступление является способом или средством сокрытия другого преступления либо средством избежать ответственности за него.

Например, виновный, совершивший изнасилование, совершает убийство, чтобы скрыть факт изнасилования. Здесь налицо реальная совокупность преступлений, на что обратил внимание Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».

Аналогично решается вопрос применительно к случаям убийства, совершенного с целью сокрытия факта вымогательства. Если убийство было совершено с целью сокрытия факта вымогательства, действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений (убийство с целью скрыть другое преступление и вымогательство).

4. Случаи реальной совокупности, в которой совершенные преступления не находятся в соотношении условия, способа, сред-

ства совершения преступления либо сокрытия одного деяния другим, но характеризуются своеобразным единством времени и места посягательства. Пример: двое молодых людей проникли в чужой гараж и совершили угон автомобиля (без цели хищения). В нескольких десятках метров от гаража мотор автомобиля заглох. Вновь завести автомобиль угонщикам не удаётся, и от досады они поджигают автомобиль. Содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и умышленное уничтожение чужого имущества).

5. Случаи реальной совокупности, характеризующиеся однородностью мотивов посягательства. Например, человек в течение определённого промежутка времени совершает разнородные хищения чужого имущества. Все эти преступления объединяет корыстный мотив.

На наш взгляд, можно выделить ещё одну разновидность реальной совокупности преступлений, связанных определённым образом одно с другим: имеются в виду такие случаи реальной совокупности, когда одно преступление является своеобразным следствием другого преступления, обусловлено первым преступлением, вытекает из него. К такой совокупности относятся, например, ситуации, когда лицо совершает вымогательство под угрозой уничтожения какого-либо имущества потерпевшего, а затем, в связи с невыполнением потерпевшим предъявленных ему требований, вымогатель уничтожает имущество потерпевшего. Содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений (вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества).

Ещё одним примером реальной совокупности преступлений, при которой одно преступление является следствием другого, могут служить действия взяткополучателя, выполняющего за взятку какие-либо общественно опасные действия. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 10 февраля 2000 г. отмечается, что «ответственность за дачу и получение взятки или коммерческий подкуп не исключает одновременного привлечения к уголовной ответственности за действия, образующие самостоятельное преступление. В таких

случаях содеянное надлежит квалификации по совокупности преступлений.

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного преступления, подлежит ответственности по совокупности преступлений -по ч. 2 ст. 290 УК РФ и соответствующей статье УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, незаконное освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказательств и т. п.)» [22].

Градации реальной совокупности преступлений позволяют глубже уяснить суть этой разновидности множественности преступлений, что очень важно для осуществления правильной квалификации преступлений.

Особо следует остановиться на квалификации убийства по совокупности с другими преступлениями. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» содержится ряд рекомендаций относительно квалификации убийств, сопряжённых с другими преступлениями, которые вызывают возражение. В п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ речь идёт об убийстве, сопряжённом с похищением человека. Конструкция диспозиции п. «в» ч. 2 ст. 105 не является удачной, однако любая диспозиция, если она создана законодателем, «фиксирует конкретное, единичное и в этой связи уникальное преступное деяние. Диспозиция нормы означает, что правоприменителю предлагается конкретно определённое преступление, характеризующееся именно ему присущими особенностями, и что деяние, соответствующее описанным признакам, должно квалифицироваться именно по данной норме и никакой другой» [23].

Убийство, сопряжёенное с похищением человека — сложное составное единое преступление, обладающее конкретно определёнными, присущими именно ему признаками. Законодатель сконструировал данное преступление, учтя особую общественную опасность синтеза убийства и похищения человека, что нашло отражение в предусмотренном за такого рода деяние наказании. Следовательно, если убийство было сопряжено с похищением человека, содеянное при квалификации полностью охватывается

п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ибо здесь наличествует учтённая законодателем совокупность преступлений. Однако Пленум Верховного Суда в упомянутом выше постановлении даёт следующее разъяснение: «При квалификации действий виновного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «убийство, сопряжённое с похищением человека» следует иметь в виду, что по смыслу закона ответственность по данному пункту ч. 2 ст. 105 наступает не только за умышленное причинение смерти самому похищенному, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 126 УК РФ». Получается, что лицо, совершив конкретно определённое в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК преступление, в действительности должно отвечать за два преступных деяния, т. е. нести уголовную ответственность за одно из преступлений дважды, что противоречит принципу справедливости, закреплённому в ст. 6 УК РФ [24]. Аналогичная ситуация возникает и при квалификации убийства, сопряжённого с разбоем, вымогательством (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийства, сопряжённого с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пленум Верховного Суда рекомендует квалифицировать убийство по совокупности с указанными преступлениями, несмотря на то, что данные деяния уже предусмотрены законодателем в качестве элемента составных единичных преступлений, описанных в п. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следование же высказанной Верховным Судом рекомендации относительно квалификации убийства, сопряжённого с другими преступлениями, приведет, как уже отмечалось, к двойной ответственности виновных за содеянное. В рассмотренных случаях речь идёт об учтенной законодателем реальной совокупности преступлений, которая должна квалифицироваться по одной статье Уголовного кодекса.

Как реальная совокупность преступлений, каждое из которых подлежит самостоятельной юридической оценке, могут рассматриваться изнасилование и убийство, совершенное с целью скрыть факт изнасилования. В этом случае убийство должно квали-

фицироваться не как сопряжённое с изнасилованием (рекомендация Пленума Верховного Суда), а как убийство с целью скрыть другое преступление. Квалифицирующим признаком убийства будет выступать специальная цель действия, а не то, что убийство было сопряжено с другим преступлением.

Прав был Б. В. Волженкин, отмечавший, что законодателю следовало бы полностью отказаться от такого рода конструкций (преступление, сопряжённое с совершением другого преступления) и в качестве квалифицирующих обстоятельств преступления избирать признаки, так или иначе характеризующие данное преступление (мотив, цель, способ действия, количество потерпевших и т. д.), но никак не совершение другого преступления. В таком случае, если убийство и будет сопряжено с совершением разбоя, вымогательства и т. д., каждое из этих преступлений можно будет квалифицировать самостоятельно [25].

Проблемы возникают и при квалификации содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на что уже обращалось внимание выше. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве» (с последующими изменениями и дополнениями), истолковав по-своему положения ч. 1 ст. 17 УК РФ, дал следующее разъяснение: «в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершённое одновременно или в разное время, не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам ч. 2 данной статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осуждён». Тем самым Пленум Верховного Суда отказался от верного положения, имевшегося ранее в указанном постановлении, в соответствии с которым по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следовало квалифицировать убийство двух или более лиц только в том случае, если действия виновного охватывались единым умыслом. Соответственно, при отсутствии единого умысла на убийство двух или более лиц содеянное рекомендовалось квалифицировать по совокупности преступлений.

На наш взгляд, и в настоящее время необходимо содеянное квалифицировать по

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ только при наличии единого умысла на убийство двух или более лиц, т. е. в тех случаях, когда речь идёт о едином сложном продолжаемом преступлении (если убийства совершены разными действиями) или едином сложном преступлении с тождественными последствиями (если убийство двух или более лиц совершено одновременно одним действием виновного). Если умысел относительно каждого убийства возникал самостоятельно, признаки сложного преступления отсутствуют, налицо совокупность преступлений, каждое из которых подлежит самостоятельной юридической оценке. Единство преступных намерений является в данном случае признаком, отграничивающим единое преступление от совокупности преступлений.

То, что единство преступных намерений должно служить разграничителем отдельных единых преступлений и множественности преступлений, вытекает из практики Верховного Суда по конкретным делам. Так, например, в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 18 июня 2008 г. № 163-П08 по делу С. было указано, что действия виновного, связанные с посягательством на жизнь нескольких сотрудников милиции, совершенные с одной целью, в одном месте и без разрыва во времени, образуют единое преступление и подлежат квалификации по одной статье (ст. 317 УК РФ). Следовательно, при отсутствии единого умысла на совершение указанных действий содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений.

Верховному Суду следовало бы занять более последовательную и единообразную позицию относительно квалификации посягательств на жизнь двух и более лиц. В настоящее же время практика Верховного Суда противоречива, что вызывает определённые трудности в правоприменении у нижестоящих судов.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» дал верное разъяснение, что убийство одного человека и покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление — убийство двух лиц. В то же время вызывает возражение рекомендация Пленума Верховного Суда в по-

следнем случае квалифицировать содеянное по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. по совокупности преступлений.

Умысел на убийство двух или более лиц

— обязательный, на наш взгляд, признак, указывающий на единство преступного намерения виновного, характерное для анализируемого вида убийства.

Объективная сторона состава, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, включает обязательные тождественные последствия, являющиеся квалифицирующим признаком, — смерть двух или более лиц. Именно эти последствия, свидетельствующие о повышенной общественной опасности содеянного, послужили законодателю основанием для выделения одного из квалифицированных видов убийства.

Если последствия, предусмотренные составом, не наступили по не зависящим от виновного лица обстоятельствам, содеянное в соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ должно рассматриваться как покушение на преступление (при этом не имеет значения, вообще ли не наступили никакие последствия от содеянного или последствия имеются, но меньшей тяжести, чем те, которые охватывались умыслом виновного). Следовательно, если лицо намеревалось лишить жизни двух потерпевших, но умер один из них, а другой выжил, последствия, к которым стремился виновный, не наступили в полном объёме, вследствие чего и объективная сторона преступления выполнена не в полном объёме. Отсюда вытекает, что содеянное должно квалифицироваться как покушение на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) [26]. Совокупность преступлений при изложенных обстоятельствах отсутствует, квалификация содеянного по совокупности преступлений искажает субъективную сторону деяния, а также противоречит учению о стадиях преступления. К единому сложному преступлению нельзя применять правила квалификации, относящиеся к множественности, и расчленять его на эпизоды, давая каждому из них самостоятельную оценку в зависимости от его юридической завершенности [27].

Неверная квалификация содеянного может повлечь назначение несправедливого на-

казания. Так, если следовать вышеприведённой рекомендации Пленума Верховного Суда о квалификации по совокупности преступлений реализовавшегося лишь частично намерения лишить жизни двух или более лиц, то при назначении наказания возможны ситуации, когда лицо, покушавшееся на жизнь двух человек, но убившее лишь одного, понесёт более строгую ответственность, чем лицо, доведшее преступление до конца, лишившее жизни двух или более лиц. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено первому лицу на срок до 25 лет (по совокупности преступлений), второму — до 20 лет лишения свободы (в пределах санкции

ч. 2 ст. 105 УК РФ), а это не что иное, как нарушение принципа справедливости.

Не образуют совокупности преступлений элементы единого продолжаемого преступления. При совокупности преступлений отсутствует единый умысел и единая цель, объединяющая все преступные деяния. Действия-этапы продолжаемого преступления, хотя внешне и схожи с самостоятельными оконченными преступлениями, однако таковыми не являются. В продолжаемом преступлении происходит поэтапное, постепенное достижение задуманного преступного результата, достижение изначально поставленной цели. Продолжаемое преступление оканчивается в момент совершения лицом последнего из тождественных действий, которые были им задуманы как единое преступление. Типичными примерами продолжаемых преступлений являются хищение какого-либо имущества по частям, получение взятки по частям, сбыт партии фальшивых банкнот по одной купюре, сбыт одной партии наркотиков несколькими приёмами. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» дал верное разъяснение, что в случае когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном или особо крупном размере, совершило такие

действия в несколько приёмов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или веществ, не образующую крупный или особо крупный размер, всё содеянное им подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ. В данном случае имело место единое продолжаемое преступление, которое не было доведено до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам.

Совокупность преступлений отсутствует, если совершено преступление, объективная сторона которого описана в уголовноправовой норме посредством указания альтернативных действий. Характерной особенностью этих преступлений является то, что совершение любого деяния, предусмотренного диспозицией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса, образует состав оконченного преступления. В то же время совершение нескольких или всех предусмотренных диспозицией статьи действий не образует совокупности преступлений, а является сложным единым преступлением, требующим квалификации по одной статье или части статьи Уголовного кодекса. Например, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Это единое преступление, независимо от того, одно или несколько действий из числа перечисленных совершит лицо в отношении предмета указанного преступления.

Ряд материальных составов преступления включает в себя не одно последствия, а два и более. Для квалификации преступления с таким составом как оконченного достаточно наступления любого из альтернативно перечисленных последствий. В то же время наступление нескольких из предусмотренных составом общественно опасных последствий (или даже всех) квалификацию преступления не изменит: налицо будет сложное единое преступление, а не совокупность преступлений. Например: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо

другими биологическими агентами или токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия (ст. 248 УК РФ).

Правильная квалификация преступлений, образующих совокупность, разграничение совокупности преступлений и сложных единых преступлений имеет важное практическое значение. Ошибки в квалификации влекут назначение наказания либо необоснованно строгого, либо необоснованно мягкого, не соответствующего степени опасности личности преступника, а это, в свою очередь, не может способствовать достижению социально значимых целей, стоящих перед уголовным наказанием.

1. Малков В. П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение // Малков В. П. Избранные труды : в 3 т. — Казань, 2011. — Т. 3 — С. 259 ; Его же. К вопросу о формах множественности преступлений по уголовному праву России // Уголовное право.

— 2009. — № 1 ; Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. См.: Малков В. П. К вопросу о формах множественности преступлений по уголовному праву России.

3. См.: ГулиеваН. Б. Составные преступления в российском уголовном праве : учебное пособие. — Кемерово, 2010. — С. 73.

4. См.: Пудовочкин Ю. Признаки совокупности преступлений в современной судебной практике // Уголовное право. — 2009. — № 4 ; Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс».

5. См.: Никифоров А. С. Совокупность преступлений. — М., 1965. — С. 130 ; Красиков Ю. А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость). — М., 1988. — С. 64 ; Матвиенко В. А. Приговор суда и его исполнение. — Минск, 1968. — С. 119-120 ; Перлов И. Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. — М., 1963. — С. 198199 ; Курс уголовного права. — Т. 2: Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяж-ковой. — М., 2002. — С. 137 ; Чернова Т., Мал-ков В. Назначение наказания по совокупности приговоров // Российская юстиция. — 1999. -№ 10. — С. 46.

6. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 11 января 2007 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

7. См.: Горелик А. С. Назначение наказания по совокупности. — Красноярск, 1975. — С. 100102 ; Дуюнов В. К., Цветинович А. Л. Дополнительные наказания: теория и практика. -Фрунзе, 1986. — С. 204 ; Панько К. А. Вопросы общей теории рецидива в советском уголовном праве. — Воронеж, 1988. — С. 15 ; Юшков Ю. Правовые последствия законной силы приговора // Советская юстиция. — 1970. -№ 6. — С. 7-8.

8. В. П. Малков в связи с этим справедливо заметил, что понятию действия при идеальной совокупности придаётся условное значение. В одних случаях действие может иметь простой, разовый характер, в других — имеет сложный характер, состоит из системы определённых действий (например, при хулиганстве с причинением вреда здоровью потерпевшего), однако эти обстоятельства не лишают его характера единого действия. См.: Малков В. П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву.

— Казань, 1982. — С. 109. На это обращал внимание и Б. А. Куринов, который писал: «При квалификации идеальной совокупности преступлений следует иметь в виду, что в подобных случаях общественно опасное действие может носить разовый характер, а может развиваться на протяжении более или менее длительного времени. Однако при всех условиях при идеальной совокупности деяние лица носит характер единого преступного действия». См.: Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. — М., 1984. — С. 174.

9. См.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. — 2-е изд. — М., 1999. -С. 246. Следует, однако, отметить, что идеальная совокупность иногда возможна и в тех случаях, когда вред причинён одному и тому же объекту. Например, с целью убийства совершается выстрел в человека, пуля пролетает мимо и попадает в выбежавшего из-за угла прохожего. Налицо идеальная совокупность преступлений: покушение на убийство и лишение человека жизни по неосторожности, хотя объект преступлений одинаков — жизнь человека.

10. См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. — С. 247-248.

11. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1.

— Доступ из справ.-правовой системы «Кон-сультантПлюс».

12. См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. — С. 253 ; Куринов Б. А. Указ. соч. — С. 170 ; Малков В. П. Совокупность преступлений (Вопросы квалификации и назначения наказания). — Казань, 1974. — С. 194 ; Яковлев А. М. Совокуп-

ность преступлений по советскому уголовному праву. — М., 1960. — С. 77-78.

13. См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. — С. 256 ; Ку-

ринов Б. А. Указ. соч. — С. 170 ; Малков В. П. Совокупность преступлений (Вопросы квалификации и назначения наказания). —

С. 194-195.

14. Малков В. П. Совокупность преступлений (Вопросы квалификации и назначения наказания). — С. 204-205.

15. См.: Яковлев А. М. Указ. соч. — С. 82-83.

16. См.: Малков В. П. Совокупность преступлений (Вопросы квалификации и назначения наказания). — С. 206.

17. См.: Там же. — С. 210-212.

18. См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч. — С. 211.

19. Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». — М., 2007. -С. 291.

20. См.: Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве. — СПб., 2001. — С. 274 и др.

21. См.: КузнецоваН. Ф. Указ. соч. — С. 288.

22. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 10 февраля 2000 г. — Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-тантПлюс».

23. Иванов Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Критический взгляд // Уголовное право. — 2000. — № 2. -С. 23.

24. См.: Волженкин Б. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ // Законность. — 1998. — № 12. -С. 6-7 ; Иванов Н. Указ. соч. — С. 23.

25. См.: Волженкин Б. Указ. соч. — С. 7. Предложение об исключении из числа квалифицирующих признаков убийства сопряжённости его с другими преступлениями высказывались и другими авторами. См., например: Ка-плин М. Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2003. — С. 7, 17 ; Побегай-ло Э. Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное право. -2004. — № 4. — С. 112-113 ; Бовсун М., Вишнякова Н. Проблемы квалификации убийства, сопряжённого с иными преступлениями // Уголовное право. — 2004. — № 4. — С. 9 ; Пи-тецкий В. В. Составные нормы в уголовном праве России : автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Красноярск, 2004. — С. 8, 12-13 ; Плаксина Т. А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое выражение в признаках состава преступления. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та,

2006. — С. 201 ; Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. —

С. 283.

26. К такому же выводу пришли Т. А. Плаксина, М. Феоктистов, Е. Бочаров. См.: Плакси-

на Т. А. Уголовная ответственность за убийство. — Ч. 2: Квалифицированные виды убийства со специальным потерпевшим (п. «а» — «г»

ч. 2 ст. 105 УК РФ) : учебное пособие. — Барнаул, 2000. — С. 14 ; Феоктистов М., Бочаров Е. Квалификация убийств: некоторые вопросы теории и практики // Уголовное право.

— 2000. — № 2. — С. 66.

27. На это обращают внимание многие авторы. См.: Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. — Екатеринбург, 2000. —

С. 55-56 ; Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. — СПб., 2003. —

С. 50-51; Козлов А. П. Понятие преступления.

— СПб., 2004. — С. 297-299 ; Плаксина Т. А. Уголовная ответственность за убийство. —

Ч. 2: Квалифицированные виды убийства со специальным потерпевшим (п. «а» — «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). — С. 14.

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Неправильная квалификация преступления

Неправильная квалификация преступления

Подборка наиболее важных документов по запросу Неправильная квалификация преступления (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 17 «Совокупность преступлений» УК РФ«Доводы адвоката Шмакова Д.Е. о неверной квалификации действий З. по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ, являлись предметом проверки суда апелляционной инстанции и, обоснованно отклонены. Выводы суда подробно мотивированы, основаны на положениях ст. 17 УК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». Оснований не согласиться с ними судебная коллегия не находит. Как установлено судом, в деянии З. наряду с превышением должностных полномочий, то есть совершением должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан в отношении РТУ и ШАВ, содержались признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ, что в соответствии со ст. 17 УК РФ и п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» исключает квалификацию действий осужденного как единичного преступления.»

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Нормативные акты

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016)В обоснование решения об отказе в удовлетворении кассационной жалобы адвоката в интересах осужденного в части неправильной квалификации действий осужденного по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ, президиум городского суда в своем постановлении указал, что переквалификация действий осужденного по незаконному приобретению и хранению наркотического средства — смеси, содержащей метадон (фенадол, долофин), массой не менее 0,739 г и его действий по незаконному приобретению и хранению наркотического средства — смеси, содержащей метадон (фенадол, долофин), массой 6,606 г на единое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, ухудшает положение осужденного, поскольку в данном случае в отношении действий, квалифицированных по ч. 1 ст. 228 УК РФ, применяется другая норма уголовного закона, санкция которой предусматривает более строгое наказание.

Возможно, вам также будет интересно:

  • Ошибки при качке пресса
  • Ошибки при качании ягодиц
  • Ошибки при качании пресса
  • Ошибки при качании бицепса
  • Ошибки при катании на сноуборде

  • Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии